ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал
Игровые автоматы с быстрым выводом Как цель узнает о ваших желаниях прежде, чем вы начнете действовать. Как компании прогнозируют привычки и манипулируют ими Целительная привычка Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Тренинг уверенности в себе Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Как слышать голос Бога Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной 
Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д. Отёска стен и прирубка косяков - Когда на доме не достаёт окон и дверей, красивое высокое крыльцо ещё только в воображении, приходится подниматься с улицы в дом по трапу. Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) - В простых моделях рынка спрос и предложение обычно полагают зависящими только от текущей цены на товар. | Патентное право как институт гражданского права Патентное право – правовой институт, который входит в систему подотрасли “право интеллектуальной собственности”. Такое право регулирует имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные отношения. Данные отношения возникают в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. То, что эти три названные объекты интеллектуальной собственности объединены в один институт патентного права объясняется следующим: 1. изобретения, полезные модели и промышленные образцы достаточно схожи друг с другом, с одной стороны, и существенно отличаются от иных объектов интеллектуальной собственности, с другой. Все они – это результат творческой деятельности, у каждого из них есть конкретный создатель, права которого признаются и охраняются законом, совпадают друг с другом по ряду признаков и т.д. 2. их охрана осуществляется по средствам единой формы – выдачи патента. 3. В-третьих, правовое регулирование связанных с этими тремя объектами общественных отношений имеет гораздо больше сходства, чем различий, и к тому же, до принятия IV части Гражданского кодекса РФ, осуществлялось в России единым законодательным актом, а именно Патентным законом РФ. На сегодняшний день основным источником правового регулирования института патентного права в России является глава 72 Гражданского кодекса РФ от 18.12.2006 N 230-ФЗ в редакции от 01 января 2008 года. Кроме того, существуют международные нормативно-правовые акты, которые играют большую роль в правовом регулировании данного института права. К ключевым международным нормативно-правовым актам относятся: Парижская конвенция по охране промышленной собственности, Евразийская Патентная конвенция. Сказанное выше только подтверждает тот факт, что традиционное ограничение рамок патентного права лишь сферой правовой охраны изобретений вряд ли оправдано [24, стр.187]. Термин “патентное право” только недавно был возвращен в российское законодательство. В течение долгих лет в России, а также во всем бывшем Советском Союзе, изобретения и другие технические новшества охранялись в основном не патентами, а авторскими свидетельствами. Последние не давали их обладателям исключительного права на использование созданных разработок, а только являлись гарантией личного права и права на получение вознаграждения от пользователей. Поэтому совокупность правовых норм, которые регулируют отношения, возникавшие в рассматриваемой области, назывались не патентным, а изобретательским правом. На сегодняшний день в связи с восстановлением в России общепринятой системы охраны технических новшеств можно вновь с полным основанием говорить о российском патентном праве. Патентное право тесно связано с охраной и использованием нематериальных благ, которые являются продуктами интеллектуального творчества. Изобретения, полезные модели, промышленные образцы, как и произведения науки, литературы и искусства, которые охраняются авторским правом, представляют собой результаты мыслительной деятельности, могут быть идеальными решениями тех или иных технических или художественно-конструкторских задач. И только, когда их внедряют, то они превращаются в в конкретные устройства, механизмы, процессы, вещества и т.п. Кроме сходства такие объекты имеют и существенные различия между собой. Если в произведениях науки, литературы и искусства основная ценность и предмет правовой охраны является их художественная форма и язык, которые отражают их оригинальность, то в объектах патентного права ценность представляет, прежде всего, само содержание решений, придуманных изобретателями. И таким образом они являются предметом охраны патентного права. В отличие от формы авторского произведения, которая фактически неповторима и может быть лишь заимствована, решение в виде устройства, способа, вещества, штамма или внешнего вида изделия может быть разработано другими лицами, причем независимо от первого его создателя. В таком случае охрана технических или художественно-конструкторских решений, которая является основной функцией патентного права, будет использовать иные начала и принципы, чем те, которые применяются в сфере авторского права. Принципы патентного права В качестве принципов российского патентного права, то есть отправных идей, могут быть названы следующие положения: 1. Важнейшим отправным началом патентного права является признание за патентообладателем исключительного права на использование запатентованного объекта. Это положение закрепляется в ст.1358 ГК РФ, и будучи краеугольным камнем патентной системы, означает, что только патентообладатель может изготавливать, применять, ввозить, продавать и иным образом вводить в хозяйственный оборот запатентованную разработку. 2. Все остальные лица должны воздерживаться от её использования, не санкционированного патентообладателем. Таким образом, только патентообладатель имеет право на его разработку, а все другие лица должны воздерживаться от нарушения прав патентообладателя. 3. Любое не санкционированное договором или законом вторжение в исключительную сферу патентообладателя должно пресекаться, а нарушитель подвергаться предусмотренным законом санкциям [28, с. 207]. Признание и всемерная охрана патентной монополии не исключает, однако, выполнения патентным правом и функции защиты общественных интересов. Кроме того, если будет соблюдаться разумный баланса интересов патентообладателя, с одной стороны, и интересов общества, с другой, вполне может рассматриваться в качестве второго исходного начала (принципа) патентного права. Таким принципом является ограничение действия патента определенным сроком, после истечения которого разработка поступает во всеобщее пользование [7, ст.1363]. Кроме того, условием предоставления патентно-правовой охраны той или иной разработке является внесение разработчиком действительного вклада в уровень техники и тем самым приращение знаний. Для этого проводят проверку заявляемых решений и создают условия для ознакомления любых заинтересованных лиц с новейшими разработками. А для поддержания общественного интереса закон устанавливает случаи так называемого свободного использования запатентованных разработок. Например, это может быть разовое изготовление лекарств в аптеках по рецептам врача, проведение научного эксперимента и т.д. Таким образом, эти и некоторые другие изъятия из сферы патентной монополии, опирающиеся на социальные потребности, выражают взвешенный баланс интересов патентообладателя и общества [6, ст. 1359]. Следующий принцип патентного права говорит о том, что охрана предоставляется лишь тем разработкам, которые в официальном порядке признаны патентоспособными изобретениями, полезными моделями и промышленными образцами. Чтобы получить охрану на свое изобретение, заинтересованное управомоченное лицо должно оформить и подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности РФ особую заявку, которая рассматривается последним с соблюдением определенной процедуры и в случае соответствия заявленного объекта требованиям закона удовлетворяется. Изобретатель не подал заявку на выдачу патента в РФ, то разработка, которая объективно отвечает всем критериям патентоспособности, не становится объектом охраны со стороны патентного права. Это еще раз доказывает отличие между патентным и авторским правом. Таким образом, авторское право охраняет любые творческие произведения, находящиеся в объективной форме. Чтобы предоставить правовую охрану произведению, по российскому законодательству, не нужно выполнять какие-либо формальности. Тогда как, по патентному праву, формальности, связанные с официальным признанием патентоспособности произведения (разработки), являются обязательным условием охраны. Такое происходит из-за целого ряда причин. К ним можно отнести и объективную повторимость решений, охраняемых патентным правом, и предоставление охраны только тем разработкам, которые обладают новизной, и необходимость раскрытия сущности решения как условие предоставления охраны и т.д. Благодаря этому большое значение в патентном праве имеет понятие приоритета, которого нет в понятии авторского права. На государственное признание и охрану своих прав могут претендовать только те заявители, которые первыми подали правильно оформленную заявку на выдачу патента. Наконец, патентным правом может быть положение, согласно которому законом признаются и охраняются права и интересы не только патентообладателей, но и действительных создателей изобретений, полезных моделей, промышленных образцов. Такой принцип используется во многих нормах патентного права. Прежде всего, именно действительным разработчикам предоставляется возможность получить патент и стать патентообладателем. Если согласно закону право на получение патента имеет иное лицо, например работодатель, то закон гарантирует получение разработчиками вознаграждения, которое равноценно выгоде, полученной или, которая могла бы быть получена работодателем при надлежащем использовании разработки [8, ст. 1370]. Когда подают заявку на выдачу патента лицом, которое не является разработчиком, это лицо должно представить доказательства, которые подтверждают его право на подачу заявки. За разработчиками во всех случаях признаются личные неимущественные права на созданный ими объект, которые являются бессрочными и непередаваемыми [21, с. 97-99]. Перечисленные выше принципы определяют конкретное содержание основных норм патентного права. Они являются его исходными началами и служат предпосылками его дальнейшего развития. Знание этих принципов помогает лучше понять содержание конкретных патентно-правовых норм, помогает их правильному применению на практике и дает определенные ориентиры для разрешения тех жизненных ситуаций, которые прямо не урегулированы действующим законодательством. Глава 2. СУБЪЕКТЫ ПАТЕНТНОГО ПРАВА 2.1 Авторы, патентообладатели, наследники В роли субъектов патентного права могут выступать как граждане, так и юридические лица. Субъектами патентного права являются: - Автор (соавтор): гражданин, который самостоятельно или совместно с другими гражданами своим творческим трудом создал объект патентных прав. - Патентоообладатель: автор или какое-либо другое лицо, которому передано или к которому перешло исключительное право на объект патентных прав. - Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности: государственный орган, который осуществляет юридически значимые действия по государственной регистрации объектов патентных прав, по выдаче патентов, а в случаях, предусмотренных законом, также иные действия, связанные с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности. На сегодняшний день такой орган называется Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам - Роспатент. - Заявитель: автор или иное лицо, которому передано или к которому перешло право на получение патента. - Патентный поверенный: гражданин РФ, который был зарегистрирован в Роспатенте и оказывает услуги по ведению дел заявителя в отношении с Роспатентом. В соответствии со статьей 2 Гражданского Кодекса Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности осуществляет государственную политику в сфере правовой охраны изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Функции Патентного ведомства в России выполняет Российское агентство по патентам и товарным знакам (Роспатент). Патент может быть выдан: 1) автору (авторам) изобретения, полезной модели, промышленного образца; 2) работодателю в предусмотренных Патентным законом случаях; 3) правопреемникам указанных лиц, в качестве которых могут выступать наследники авторов, лица, получившие соответствующее право по договору, юридические лица, возникшие в результате реорганизации юридического лица-работодателя автора и др. Для служебных изобретений, промышленных образцов и полезных моделей предусмотрен особый правовой режим регулирования. Право на получение патента на изобретение [8, ст. 1370], полезную модель, промышленный образец, созданные работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, принадлежит работодателю, если договором между ними не предусмотрено иное. Кроме этого можно выделить следующие признаки служебных изобретений: 1) наличие трудовой связи между организацией и автором изобретения (либо трудовые отношения хотя бы с одним из соавторов, коллективно создающих изобретение), 2) создание изобретения в порядке выполнения задания, данного администрацией организации. Работодатель имеет право подать заявку на получение патента, передать право на получение патента другому лицу, а также сохранить полученную информацию в тайне, уведомив об этом работника. Какое-либо из этих решений работодатель обязан принять в течение четырех месяцев с момента получения сведений о создании объекта. В ином случае патент получить патент имеет полное право работник. Но, в свою очередь работодатель в течение всего срока действия патента имеет право пользоваться служебным изобретением, служебной полезной моделью, служебным промышленным образцом в собственном производстве с выплатой патентообладателю компенсации, которая определяется на основе договора. Работник (автор) имеет полное право получить вознаграждение также в том случае, если патентообладателем стал работодатель, либо он принял решение о сохранении информации в тайне, либо передал право на получение патента другому лицу, либо не получил патент по поданной им заявке по зависящим от работодателя причинам. Размер вознаграждения указывается в договоре. Если возникает спор по поводу условий договора, то спор о вознаграждении может быть разрешен в судебном порядке. Право на установление минимальных ставок вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели и служебные промышленные образцы устанавливает Правительство Российской Федерации. В настоящее время размеры минимальных ставок не установлены. Объекты патентного права могут создаваться во время выполнения работ по государственному контракту для федеральных государственных нужд или нужд субъекта Российской Федерации, т.е. в интересах Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Согласно общему правилу, право на получение патента принадлежит в этом случае исполнителю. В роли исполнителя может выступать как физическое, так и юридическое лицо. Кроме этого государственным контрактом может быть установлено, что право на получение патента принадлежит Российской Федерации либо субъекту Российской Федерации, от имени которых выступает государственный заказчик [9, ст. 1373]. Обладателями патента могут быть также лица, которые получили права в порядке наследственного правопреемства, по договору или в результате реорганизации юридического лица-патентообладателя. Заявка может быть подана патентным поверенным - представителем по делам, связанным с регистрацией прав на объекты промышленной собственности, которые обладают специальными познаниями. Патентные поверенные в обязательном порядке должны быть специалистами в той сфере, в которой создано патентуемое изобретение (например, энергетика, медицина и т.д.). Физические лица, которые постоянно проживают за пределами Российской Федерации, либо иностранные юридические лица, а также их патентные поверенные ведут дела по получению патентов через патентных поверенных, которые в свою очередь зарегистрированы в Роспатенте [10, ст.1374]. Полномочия патентного поверенного удостоверяются доверенностью, которую ему выдает ему заявитель. Вместе с тем в случаях, которые предусмотрены международным договором Российской Федерации, физические лица, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации, или иностранные юридические лица могут осуществлять подачу заявок, уплату патентных пошлины и иные действия самостоятельно. Так, в соответствии с Евразийской патентной конвенции 1994 года любое лицо, которое имеет право быть представителем перед национальным ведомством Договаривающегося Государства и зарегистрированное в Евразийском ведомстве в качестве патентного поверенного, может выступать представителем перед Евразийским ведомством [19, ст. 1396]. Если у заявителя нет постоянного местожительства или постоянного местонахождения на территории какого-либо Договаривающегося Государства, то у него должен быть такой патентный поверенный. Лица, у которых есть постоянное местожительство или постоянное местонахождение на территории какого-либо из Договаривающихся Государств, могут подавать евразийские заявки, а также вести дела с Евразийским ведомством как самостоятельно, так и через патентных поверенных или представителей, которые не являются патентными поверенными. 2.2 Возникновение прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы Права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы необходимы, т.к. нужно регистрировать объект в Патентном ведомстве - Российском Агентстве по патентам и товарным знакам. В соответствии с частью четвёртой Гражданского Кодекса Российской Федерации [5, ст. 1354] права на изобретение, полезную модель, промышленный образец подтверждаются патентом или свидетельством, которое выдается Российским Агентством по патентам и товарным знакам (Роспатентом). Охранный документ (патент, свидетельство) подтверждает приоритет, авторство и исключительное право на использование объекта промышленной собственности. Чтобы получить охранный документ необходимо подать заявку в Роспатент. Порядок подачи заявки в Роспатент будет рассмотрен на примере заявки на изобретение. Согласно части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации [11, ст. 1375] [12, ст.1376] заявка на выдачу патента на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец должна содержать: 1. заявление о выдаче патента, в котором обязательно должен быть указан автор (авторы) изобретения и лицо (лица), на имя которого (которых) испрашивается патент и их местожительства или местонахождения; 2. описание изобретения, которое раскрывает его с полнотой, достаточной для осуществления; 3. формулу изобретения, выражающую его сущность и полностью основанную на описании; 4. чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения; 5. реферат. В соответствии с частью четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации [13, ст. 1377] заявка на выдачу патента на промышленный образец должна содержать: 1. заявление, в котором говорится о выдаче патента с указанием автора промышленного образца и лица, на имя которого испрашивается патент, а также места жительства или места нахождения каждого из них; 2. комплект изображений изделия, благодаря которым можно получить полное детальное представление о внешнем виде изделия; 3. чертеж общего вида изделия, эргономическую схему, конфекционную карту, если они необходимы для раскрытия сущности промышленного образца; 4. описание промышленного образца; 5. перечень существенных признаков промышленного образца. К заявке прилагается документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере, или документ, подтверждающий основания для освобождения либо уменьшения размера, либо отсрочки от уплаты госпошлины [10, ст. 1374]. Поданная заявка должна удовлетворять требованию единства изобретения (полезной модели, промышленного образца). Заявка должна относиться только к одному изобретению или группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел. Законом предусмотрена возможность в некоторых случаях подавать заявки на несколько объектов. Например, если для получения одного объекта необходим другой. Если требования единства изобретения были нарушены, то заявителю предлагается в течение двух месяцев с момента получения им соответствующего уведомления сообщить, какое из заявленных изобретений должно рассматриваться. Другие заявленные в этой заявке изобретения могут быть оформлены выделенными заявками. В случае, когда заявитель в установленный срок не сообщит, какое из заявленных изобретений необходимо рассматривать, то рассматривается изобретение, указанное в формуле первым. По заявке на изобретение проводят формальную экспертизу. В ходе проведения формальной экспертизы проверяется наличие всех необходимых документов, рассматривается насколько соблюдались требования к документам заявки, относится ли изобретение к объектам, которым предоставляется правовая охрана, соблюдение требования единства изобретения и другие обстоятельства. Если в ходе формальной экспертизы устанавливают, что заявка оформлена с нарушением требований, то заявителю направляется запрос, где указаны обнаруженные недостатков, которые он может исправить в течение двух месяцев с даты получения запроса. При положительном решении формальной экспертизы заявитель незамедлительно уведомляется об этом и о дате подачи заявки на изобретение, по которой в большинстве случаев устанавливается приоритет по заявке [13, ст. 1384]. На следующем этапе выполняется публикация сведений о заявке на изобретение, которая проводится по истечении 18 месяцев с момента подачи заявки [14, ст. 1385]. Если заявитель предоставит ходатайство, то публикацию могут осуществить раньше указанного срока. С этого момента до выдачи патента заявителю предоставляется временная правовая охрана. Если в этот период кто-либо будет использовать заявленное изобретение, то когда заявитель получит патент, за такое использование патентообладатель имеет право на получение вознаграждения. С того времени, когда будут опубликованы сведения о заявке по письменному ходатайству заявителя или третьих лиц проводится экспертиза заявки на изобретение по существу. Такое заявление может быть подано в течение 3 лет с даты поступления заявки. В случае, если такого заявления не будет, то заявка признается отозванной. Полезным моделям правовая охрана предоставляется без проведения экспертизы по существу. Это означает, что нет гарантированности какого-либо вклада в технический прогресс средства, которое охраняется в качестве полезной модели. В отношении промышленных образцов также проводится экспертиза по существу. Когда производят экспертизу заявки по существу, то осуществляют информационный поиск в отношении заявленного изобретения. Это необходимо, чтобы определить уровень техники и проверить соответствия заявленного изобретения условиям патентноспособности: - установление конвенционного приоритета, если он испрашивается заявителем; - проверка формулы изобретения; - проверка дополнительных материалов; - проверка соответствия условиям патентноспособности заявленного изобретения, охарактеризованного в формуле, предложенной заявителем в первоначальных материалах заявки или в дополнительных материалах, принятых во внимание по рассмотрении заявки. Особенности проведения экспертизы изобретения по существу определены статьями 1386 ГК РФ. Если был получен положительный результат, то выдают патент на изобретение, сведения о котором публикуются Роспатентом. Патент на изобретение действует в течение 20 лет, считая с даты подачи заявки в патентное ведомство, на полезную модель действует в течение 10 лет, а патент на промышленный образец - 15 лет с даты подачи заявки в патентное ведомство [7, ст. 1363]. По ходатайству патентообладателя срок действия патента на изобретение может быть продлён более чем на 5 лет. Срок действия исключительного права на полезную модель и удостоверяющего это право патента может продлить федеральный орган исполнительной власти. Сделать это могут в таких случаях: по интеллектуальной собственности, по заявлению патентообладателя на срок, указанный в заявлении, но не более чем на три года, а исключительного права на промышленный образец и удостоверяющего это право патента - на срок, указанный в заявлении, но не более чем на десять лет. Действие патента на изобретения может быть продлено при условии, если изобретение относится к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, для применения которых требуется получение соответствующего разрешения. Продлить действие патента возможно на срок, который исчисляется с даты подачи заявки на изобретение до даты получения соответствующего разрешения на применение, за вычетом пяти лет. Срок, на который продлевается действие патента на изобретение, не может превышать пяти лет. Сведения о выдаче патента публикуются Роспатентом в официальном бюллетене. После такой публикации любое лицо вправе ознакомиться с документами заявки и отчетом об информационном поиске. В том случае, если заявитель не уверен, что изобретение обладает изобретательским уровнем, то до даты принятия решения о выдаче патента на изобретение он может преобразовать заявку на изобретение в заявку на полезную модель (преобразование заявки) [12 , ст. 1379]. В случае, когда в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу будет установлено несоответствие заявленного изобретения условиям патентноспособности, принимается решение об отказе в выдаче патента. Прежде чем будет принято решение заявителю направляется уведомление о результатах проверки с предложением представить свои доводы, которые учитываются при принятии окончательного решения. В случае несогласия с решением об отказе в выдаче патента на изобретение, решением о выдаче патента или решением о признании заявки отозванной заявитель может подать соответствующее возражение в Палату по патентным спорам в течение шести месяцев с даты получения такого решения. Решение Палаты по патентным спорам может быть обжаловано в суде. 2.3 Права патентообладателей Автору изобретения получает как имущественные, так и личные неимущественные права. Право авторства, т.е. право признаваться автором изобретения, является личным неимущественным правом, которое охраняется бессрочно и не может быть передано другим лицам. Другим важнейшим правом автора изобретения является право на получение патента, которое может быть передано другим лицам. В некоторых случаях в качестве самостоятельных личных неимущественных прав выделяют: право на авторское имя, право автора дать название созданному им изобретению, полезной модели, промышленному образцу. Обладателю патента принадлежит исключительное право на объект промышленной собственности. Исключительное право состоит в том, что патентообладатель вправе сам использовать запатентованный объект, а также он может запрещать или разрешать другим лицам осуществлять использование. Никто не вправе использовать запатентованные изобретение, полезную модель или промышленный образец без разрешения патентообладателя, за исключением действий, которые не являются нарушением исключительного права патентообладателя. К таким правам относятся: - ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение к продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы запатентованные изобретение, полезная модель, или изделия, в котором использован запатентованный промышленный образец; - совершение указанных действий в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. При этом, если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа при отсутствии доказательств обратного; - совершение указанных действий в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ; - осуществление способа, в котором используется запатентованное изобретение. В том случае, когда патент выдан в отношении нескольких лиц (например, нескольких авторов, которые совместным трудом создали изобретение), то порядок использования запатентованного объекта определяется договоров между ними. Если такого договора нет, то каждый из патентообладателей может использовать запатентованный объект по своему усмотрению, но при этом он не имеет права заключать лицензионные договоры или договоры об уступке патента другому лицу без согласия остальных патентообладателей. Патентообладатель может не только самостоятельно использовать охраняемый объект промышленной собственности, но и передать право на использование третьим лицам или уступить свои права, вытекающие из патента. В соответствии с положениями ГК РФ передача патентных прав осуществляется в форме: - уступки патентных прав, когда к приобретателю переходят данные права в полном объеме; - выдаче разрешений на использование запатентованных объектов - заключение лицензионных договоров на исключительной или неисключительной основе. Статья 1370 ГК РФ прямо регламентирует право автора служебного изобретения (полезной модели, промышленного образца) на вознаграждение. Размер вознаграждения и порядок его выплаты определяются договором между работником и работодателем. Предложить заключить договор и определить вознаграждения может исходить как работодатель, так и работник. В случае, если стороны не могут достигнуть соглашения об условиях договора в течение трех месяцев после того, как одни из сторон сделает другой стороне предложение в письменной форме об этих условиях, спор о вознаграждении может быть разрешен в судебном порядке. Закон не определяет критериев, которыми должен руководствоваться суд, при установлении размера вознаграждения. До этого закон предусматривал, что вознаграждение должно быть соразмерно выгоде, которая получена работодателем или могла бы быть им получена при надлежащем использовании объекта промышленной собственности, в случае получения работодателем патента, передачи работодателем права на получение патента другому лицу, принятия работодателем решения о сохранении соответствующего объекта в тайне. 2.4 Пределы осуществления патентных прав Монополия патентообладателя не безгранична. Гражданский Кодекс РФ предусматривает случаи, когда действия третьих лиц по использованию запатентованного объекта не являются нарушениями исключительных прав владельца патента. Их можно подразделить на случаи свободного использования запатентованного объекта без выплаты компенсации и с выплатой таковой. К первой группе относятся: а) использование продукта, в котором использованы запатентованные изобретение, полезная модель, промышленный образец, или изделия, в котором использован запатентованный промышленный образец, в конструкции, во вспомогательном оборудовании или при эксплуатации транспортных средств иностранных государств (водного, воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта и космической техники) при условии; что эти транспортные средства временно или случайно находятся на территории Российской Федерации и указанные продукт или изделие используются исключительно для нужд транспортного средства. Такое действие не будет считаться нарушением исключительного права патентообладателя в отношении транспортных средств иностранных государств, предоставляющих такие же права в отношении транспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации; б) проведение научного исследования продукта, способа, в которых использованы запатентованные изобретение, полезная модель, или изделия, в котором использован запатентованный промышленный образец, либо эксперимента над этим продуктом, способом или изделием; в) использование запатентованных изобретений, полезной модели или промышленного образца, чтобы удовлетворить личные, семейные, домашние или иные не связанные с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования на является получение прибыли (дохода); г) разовое изготовление лекарств в аптеках по рецептам врача лекарственных средств с использованием запатентованного изобретения; д) ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение к продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы запатентованные изобретение, полезная модель, или изделия, в котором использован запатентованный промышленный образец, если эти продукт или изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя. Такой принцип носит название принципа «исчерпания прав»; е) право преждепользования. Любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования. Право преждепользования может быть передано другому физическому или юридическому лицу только совместно с производством, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления. К случаям свободного использования запатентованного объекта с выплатой компенсации правообладателю относятся: а) право работодателя использовать созданный работником объект интеллектуальной собственности в своем производстве. Если работодатель в течение четырех месяцев с даты уведомления его автором о созданном изобретении, полезной модели или промышленном образце не подал заявку в Патентное ведомство, не передаст право на получение патента другому лицу и не сообщит автору о сохранении соответствующей информации в тайне, то автор имеет право подать заявку и получить патент на свое имя [8, ст. 1370]. В этом случае работодатель имеет право использовать соответствующий объект промышленной собственности в собственном производстве с выплатой патентообладателю компенсации, определяемой на договорной основе. Действующее законодательство указывает размер такой компенсации; б) использование запатентованных изобретения, полезной модели, промышленного образца при чрезвычайных обстоятельствах (стихийные бедствия, катастрофы, аварии), но для этого нужно уведомить патентообладателя в кратчайший срок и последующей выплатой ему соразмеренной компенсации. Порядок и сроки выплаты компенсации законодателем не определены; в) в интересах национальной безопасности Правительство Российской Федерации имеет право разрешить использование объекта промышленной собственности без согласия патентообладателя с его уведомлением об этом в кратчайший срок и выплатой ему соразмерной компенсации; г) использование объекта патентного права в период его временной охраны. В соответствии со ст. 1392 ГК РФ заявленному изобретению с даты публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента предоставляется временная правовая охрана в объеме опубликованной формулы. Физическое или юридическое лицо, использующее заявленное изобретение в этот период, выплачивает патентообладателю после получения патента денежную компенсацию. Размер компенсации определяется соглашением сторон. ГК РФ устанавливает определенный круг обязанностей патентообладателя. Важнейшими из них являются: использование охраняемого объекта промышленной собственности и уплата патентных пошлин, в том числе пошлин за поддержание патента в силе. Если патент не был использован или был недостаточно использован в течение определенного времени (изобретения или промышленного образца в течение четырех лет, а полезной модели в течении трех лет с даты выдачи патента) проводят принудительное лицензирование, то есть выдача принудительных неисключительных лицензий лицу, желающему и готовому использовать охраняемый объект промышленной собственности, в случае отказа правообладателя от заключения с ним лицензионного договора. Заинтересованное лицо обращается в суд с иском к патентообладателю о предоставлении ему таковой лицензии. Суд может принять решение о предоставлении указанной лицензии и об условиях ее предоставления. При этом суммарный размер платежей должен быть установлен не ниже чем цена лицензии, обычно определяемая при сравнимых обстоятельствах. Патентообладатель может избежать принудительного лицензирования, если докажет, что неиспользование или недостаточное использование объекта промышленной собственности вызвано уважительными причинами. В том случае если принудительная неисключительная лицензия была выдана, но обстоятельства, которые обусловили предоставление такой лицензии, перестанут существовать и их возникновение маловероятно (например, оказалось, что лицензиат не готов к использованию объекта), патентообладатель может потребовать прекращения в судебном порядке действия названной лицензии. При этом суд должен установить срок и порядок прекращения пользования лицом, получившим принудительную неисключительную лицензию. Закон предусматривает еще один случай принудительного предоставления неисключительной лицензии. Если патентообладатель не может использовать изобретение, на которое он имеет исключительное право, не нарушая при этом прав обладателя другого патента, оказавшегося от заключения лицензионного договора, последний может быть принужден к выдаче принудительной неисключительной лицензии. Такое использование возможно лишь на основании решения суда при условии, что изобретение патентообладателя, в интересах которого выдается принудительная лицензия, представляет собой важное техническое достижение, имеющее существенные экономические преимущества перед изобретением или полезной моделью патентообладателя, который отказался от заключения лицензионного договора. В исковом заявлении патентообладателя должны быть указаны условия предоставления такой лицензии, в том числе объем использования, размер, порядок и сроки платежей. Причем суммарный размер платежей должен быть установлен судом в размере не ниже, чем цена лицензии, обычно определяемая при сравнимых обстоятельствах. Патентообладателю, в интересах которого предоставляется неисключительная лицензия, необходимо иметь ввиду, что к нему могут быть предъявлены взаимные требования со стороны патентообладателя-лицензиара. Обладатель патента на изобретение или полезную модель, право на использование которых предоставлено на основании вышеназванной лицензии, также имеет право на получение неисключительной лицензии на использование изобретения, в связи с которым была выдана принудительная неисключительная лицензия, на условиях, соответствующих установившейся практике. 2.5 Прекращение и восстановление действия патента 1. В соответствии со статьёй 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично в случаях: 1) несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным настоящим Кодексом; 2) наличия в формуле изобретения или полезной модели либо в перечне существенных признаков промышленного образца, которые содержатся в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения или полезной модели и в формуле изобретения или полезной модели (если заявка на изобретение или полезную модель на дату ее подачи содержала такую формулу) либо на изображениях изделия; 3) выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета, с нарушением условий, предусмотренных статьей 1383 настоящего Кодекса; 4) выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом. Выдача патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорена любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктами 1-3 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ путем подачи возражения в палату по патентным спорам. Выдача патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорена в судебном порядке любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктом 4 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается недействительным полностью или частично на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, принятого в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1248 ГК РФ , или вступившего в законную силу решения суда. В случае признания патента недействительным частично на изобретение, полезную модель или промышленный образец выдается новый патент. 2. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется со дня подачи заявки на патент. Лицензионные договоры, заключенные на основе патента, признанного впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о недействительности патента. Признание патента недействительным означает отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (статья 1387) и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре (пункт 1 статьи 1393). Глава 3. ОБЪЕКТЫ ПАТЕНТНОГО ПРАВА 3.1 Изобретения как объекты патентного права В статье 1349 ГК РФ перечисляются объекты патентного права: “результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере художественного конструирования, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к промышленным образцам”. Гражданский кодекс РФ не содержит определения понятия изобретения, а лишь указывает на условия его патентоспособности: изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Подобный подход согласуется с мировой патентной практикой, которая, как правило акцентирует внимание не на всех признаках изобретения, а лишь на тех, которые необходимы для его охраны. При этом, однако, остается открытым вопрос: что же представляет собой изобретение как таковое? Отечественная наука, равно как и действовавшее ранее законодательство, традиционно рассматривали изобретение в качестве технического решения задачи. В этот родовой признак изобретения вкладывался двоякий смысл. С одной стороны, изобретательское предложение должно было не просто ставить ту или иную задачу, а указывать конкретные пути и средства её решения. С другой стороны, требовалось, чтобы решение задачи было техническим, а не каким-либо иным, в частности организационным или экономическим. При этом акцент делался не на самой задаче, а на сущности её решения. Иными словами, с помощью изобретения могла решаться любая практическая задача в области техники, сельского хозяйства, культуры, образования и т.д., но исключительно техническими средствами. Признаваемые законом виды технических решений раскрывались через понятие «объект изобретения». К числу объектов изобретений относились устройства, способы, вещества, а также предложения по применению уже известных устройств, способов и веществ по новому назначению. Подобный подход к раскрытию понятия изобретения следует приветствовать, поскольку он соединят в себе как историческую традицию российского законодательства определять изобретение через техническое решение задачи, так и стремление сблизить российское определение изобретения с наиболее распространенным в мире пониманием изобретения как продукта или способа [25, с. 388-389]. Сам термин «техническое решение задачи» в гл. 72 ГК РФ не употребляется, но конкретные требования, предъявляемые к изобретениям в соответствии с этим критерием, в Законе присутствуют. Гражданский кодекс РФ, как и прежнее законодательство, прямо указывает на возможные объекты изобретений, лишь расширяя их круг за счет штаммов микроорганизмов, культур клеток растений и животных. Все они могут быть отнесены к техническим решениям в соответствии с энциклопедическим определением техники как совокупности средств человеческой деятельности, созданных для осуществления процессов производства и обслуживания непроизводственных процессов общества. Любое решение задачи, заявляемое в качестве изобретения, должно подпадать под один из названных в законе объектов, то есть быть устройством, способом, веществом, штаммом, культурой клеток либо предложением по использованию указанных объектов по новому назначению. К устройствам относятся конструкции и изделия. Под устройством понимается система расположенных в пространстве элементов, определенным образом взаимодействующих друг с другом. Для характеристики устройств используются конструктивные средства – наличие конкретных элементов, наличие связи между элементами, их взаимное расположение, формы выполнения элементов, материал, из которого они выполняются и т.п. К устройствам как объектам изобретений относятся машины, приборы, механизмы, инструменты, оборудование и т.п. По сравнению с другими видами технических решений изобретения-устройства обеспечивают наиболее действенный контроль за их фактическим использованием, что и определяет их относительную распространенность. К способам относятся процессы выполнения действий над материальными объектами с помощью материальных же объектов. Способ – это совокупность приемов, выполняемых в определенной последовательности и с соблюдением определенных правил. Для характеристики способов используются технологические средства – наличие определенной совокупности действий, порядок их выполнения (последовательно, одновременно, в различных режимах), условия осуществления действий и т.п. Изобретения-способы подразделяются на: а) способы, направленные на изготовление продуктов; б) способы, направленные на изменение состояния предметов материального мира без получения конкретных продуктов (транспортировка, обработка и т.д.); в) способы, в результате применения которых определяется состояние предметов материального мира (контроль, измерение, диагностика и т.п.). Специфика изобретений-способов, направленных на изготовление продуктов, заключается в том, что действие патента, выданного на такой способ, распространяется и на продукт, приготовленный непосредственно этим способом (так называемая охрана способа через продукт). Вещество, как самостоятельный вид изобретения представляет собой искусственно созданное материальное образование, являющееся совокупностью взаимосвязанных элементов. Изобретения-вещества подразделяются на: 1) индивидуальные химические соединения и объекты генной инженерии; 2) композиции (составы, смеси, сплавы, керамика и т.д.); продукты ядерных превращений (например, новые изотопы). Штамм микроорганизма, культуры клеток растений или животных означает совокупность клеток, имеющих общее происхождение и характеризующихся одинаковыми устойчивыми признаками. Штаммы составляют основу биотехнологии и применяются в лечебных, профилактических целях, в качестве стимуляторов роста и т.д. Создание штаммов предполагает отыскание нужной среды для микроорганизмов, оптимального температурного режима, выявление средств, способствующих их росту и сохранению, и т.п. К штаммам относятся индивидуальные штаммы (например, штаммы традиционных микроорганизмов – бактерии, микроскопические грибы, дрожжи и т.д.) и консорциумы микроорганизмов. [26, с. 208]. Таким образом, в соответствии с действующим законодательством изобретением считается всякий достигнутый человеком творческий результат, сущность которого состоит в нахождении конкретных технических средств решения задачи, возникшей в сфере практической деятельности. Изобретение считается новым [4, ст. 1350], если оно не известно из уровня техники. При этом уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета заявки. При определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено. При определении даты, с которой изобретению могут противопоставляться общедоступные сведения, имеющиеся в различных источниках информации, применяются следующие положения: - опубликованные описания к охранным документам – с указанной на них датой опубликования; - российские издания (с датой подписания в печать); - иные печатные издания – (с даты выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года; - отчеты о научно-исследовательских работах, пояснительные записки к опытно-конструкторским работам и другой конструкторской, технологической и проектной документации, находящейся в органах НТИ, – с даты их поступления в эти органы; - нормативно-техническая документация – с даты ее регистрации в уполномоченном на это органе; - материалы диссертаций и авторефератов диссертаций, изданных на правах рукописи, – с даты поступления в библиотеку и т.д. Законодателем предусмотрена также так называемая льгота по новизне: не порочит новизну изобретения такое раскрытие информации, относящееся к изобретению, автором, заявителем или любым лицом, получившим от него прямо или косвенно эту информацию, при котором сведения о сущности изобретения стали общедоступными, если заявка подана в Патентное ведомство не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации. При этом бремя доказывания факта, обусловливающего возможность применения льготы по новизне, лежит на заявителе. Кроме того, необходимо учитывать то, что льготный шестимесячный срок отсчитывается от даты подачи заявки, а не от даты приоритета. Льгота по новизне по российскому законодательству предоставляется только авторам, заявителям или лицам, получившим от них прямо или косвенно информацию об изобретении. Иными словами, речь идет о добросовестном раскрытии такой информации либо самим автором (заявителем), либо с его согласия. В отношении фактов недобросовестного раскрытия информации об изобретении третьими лицами (например, в результате подкупа служащего заявителя) льгота по новизне не предусматривается. Еще одним критерием патентоспособности изобретения является изобретательский уровень [4, ст.1350]. Следует отметить, что в практике патентных ведомств ряда зарубежных стран, использующих условие патентоспособности «изобретательская деятельность» (или идентичное условие), выявлен ряд вспомогательных признаков, на основании которых возможно сделать окончательный вывод о наличии или отсутствии изобретательской деятельности. К ним можно отнести, в частности, неожиданный эффект (или непредвиденный результат), который дает изобретение, удовлетворение давно ощущавшейся потребности (решение технической проблемы, существующей в течение длительного времени). Иной подход закреплен в российском патентном законодательстве, согласно которому устанавливается творческий характер самого изобретения (изобретение имеет изобретательский уровень...). В ГК РФ не раскрыты одни из основополагающих понятий для оценки качественного уровня изобретения – понятия специалиста и очевидности (...явным образом не следует из уровня техники). Проверка изобретательского уровня в соответствии с подпунктом (1) пункта 19.5.3 Правил проводится в отношении изобретения, охарактеризованного в независимом пункте формулы, и включает: - определение наиболее близкого аналога; - выявление признаков, которыми отличается заявленное изобретение от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); - выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения. Третьим условием патентоспособности изобретения является промышленная применимость. Изобретение является промышленно применимым [4, ст.1350 ГК], если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере. Содержание данного условия патентоспособности изобретения раскрывается в пункте 19.5.1 Правил. Согласно подпункту (2) данного пункта при исследовании промышленной применимости проверяется: - содержат ли материалы заявки указание назначения заявленного объекта изобретения; - описаны ли в первичных материалах заявки средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы изобретения с возможностью реализации указанного заявителем назначения. Следовательно, при определении патентоспособности изобретения должна быть подтверждена возможность его осуществления с указанным назначением. При этом оба упомянутые выше условия должны быть соблюдены на дату приоритета изобретения. Таким образом, условие промышленной применимости следует отличать от других сходных условий патентоспособности, закрепленных в законодательствах некоторых стран, таких, как полезность, техническая прогрессивность, в том числе положительный эффект. При таком подходе учитывается лишь принципиальная возможность использования изобретения и не принимаются во внимание целесообразность, качество или результат такого использования, поскольку предполагается, что эти факторы должны проявляться на рынке в условиях конкурентной борьбы, а не в предварительных оценках административных органов [23, стр. 7]. В целом такой подход соответствует мировой патентной практике, в том числе положениям международных договоров в данной области, например Европейской патентной конвенции. Вместе с тем можно отметить некоторые отличия, проявляющиеся при оценке промышленной применимости в Российской Федерации. Так, требование пункта 2 части 2 статьи 1375 ГК РФ к описанию изобретения (достаточность раскрытия описания для его осуществления) учитывается при оценке возможности использования изобретения в рамках исследования условия патентоспособности изобретения «промышленная применимость». В законодательствах большинства зарубежных стран, а также в международных соглашениях, в том числе в Европейской патентной конвенции (статья 138), недостаточность описания является основанием для аннулирования патента. В части 5 статьи 1350 ГК РФ закреплен исчерпывающий перечень изобретений, которые не признаются патентоспособными, а именно: - открытия; - научные теории и математические методы; - решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей; - правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; - программы для ЭВМ; - решения, заключающиеся только в представлении информации. А также не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения: - сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами; - топологиям интегральных микросхем. - решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали. Следует отметить, что в законодательствах большинства зарубежных стран нормы об исключениях из патентной охраны сформулированы более корректно. Обычно различают решения, которые изначально не считаются изобретениями (например, программы для ЭВМ и т.п.), и решения, на которые по тем или иным соображениям патенты не выдаются, но которые по формальным основаниям могут быть патентоспособными. В последнем случае это, как правило, решения, противоречащие общественному порядку и морали, и сорта растений или породы животных, а также преимущественно биологические способы выведения растений или животных. Согласно части 3 статьи 1349 ГК РФ правовая охрана не предоставляется объектам промышленной собственности, признанным государством секретными. В отношении их приняты специальные правила в статьях 1401 – 1405 ГК РФ. 3.2 Полезная модель как объект патентного права В 1992 г. в Российской Федерации была введена правовая охрана нового для нашей страны объекта промышленной собственности – полезной модели. В этой связи в ранее действовавшем Патентном законе РФ (пункт 1 статьи 5 Патентного закона) российский законодатель счел необходимым, в отличие от изобретений, в отношении которых указаны только условия их патентоспособности, сформулировать понятие полезной модели. Это конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей. В одних странах, в частности в Японии, понятие «полезная модель» толкуется расширительно и охватывает собой практически тот же перечень объектов, которые могут быть признаны изобретениями, то есть устройства, способы, вещества и т. п. В других странах, в частности в ФРГ, понятием полезная модель» охватываются лишь объекты, имеющие пространственную структуру, то есть устройства. В ныне действующем ГК РФ говорится, что в качестве полезной модели охраняются технические решения, относящиеся к устройству [27, стр. 117]. В настоящее время правовая охрана полезных моделей (иногда их называют малыми изобретениями) предусмотрена более чем в 40 странах мира. Что касается круга охраняемых в качестве полезной модели объектов, то в мировой практике наметились два подхода. К полезным моделям предъявляются менее строги е требования. Среди условий их патентоспособности – новизна и промышленная применимость, а изобретательский уровень здесь не учитывается. Как и изобретение, полезная модель является техническим решением задачи. Их основное различие заключается в двух моментах. Во-первых, в качестве полезной модели охраняются не любые технические решения, а лишь те, которые относятся к типу устройств, то есть к конструктивному выполнению средств производства и предметов потребления. Во-вторых, к полезной модели не предъявляется требование изобретательского уровня. Это, однако, не означает, что полезной моделью может быть признано очевидное для любого специалиста решение задачи. Полезная модель, как и изобретение и другие объекты интеллектуальной собственности, должна быть результатом самостоятельного изобретательского творчества. Но степень творчества может быть меньшей, чем это требуется для признания решения изобретением. Кроме того, наличие изобретательского творчества не проверяется при выдаче охранного документа на полезную модель. Полезная модель отвечает условию новизны, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Новизна полезной модели сформулирована как относительная мировая, поскольку в уровень техники для полезной модели включаются общедоступные опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, а также об их применении в России. Это означает, что при оценке новизны полезной модели в расчет берутся порочащие ее сведения, опубликованные как в России, так и за рубежом, а также сведения о ее применении только на территории России. В уровень техники входят запатентованные в России изобретения и полезные модели, а также поданные ранее другими лицами заявки на изобретения и полезные модели. Равным образом применительно к полезной модели действует авторская льгота в отношении новизны, равняющаяся шести месяцам с даты раскрытия информации о модели. Критерий промышленной применимости полезной модели идентичен соответствующему критерию, предусмотренному для изобретений. 3.3 Промышленный образец как объект патентного права Условия патентоспособности промышленного образца раскрыты в статье 1352 Гражданского кодекса РФ. Согласно части 1 этой статьи в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид. В части 1 статьи 1352 установлены следующие условия патентоспособности промышленного образца: новизна, оригинальность. Новизна промышленного образца присутствует в том случае, если совокупность его существенных признаков, определяющих эстетические и (или) эргономические особенности изделия, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца. Следовательно, в отношении промышленного образца установлено требование абсолютной новизны. При этом действует авторская льгота в отношении новизны сроком в шесть месяцев. При проведении экспертизы промышленного образца на новизну необходимо также учитывать более ранние (неотозванные) заявки на промышленный образец других лиц, поданные в Российской Федерации. Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец содержат перечень источников информации с указанием даты, с которой содержащиеся в них сведения считаются общедоступными. Они идентичны тем источникам информации, которые приводились ранее в отношении изобретений, кроме одного источника информации, который отсутствует, а именно: устные доклады, лекции, выступления, если они зафиксированы аппаратурой звуковой записи или стенографически. При установлении новизны промышленного образца заявка учитывается в отношении содержащихся в ней фотографий и описания на дату, на которую поступили заявление, фотографии и описание. Если эта дата более поздняя, чем дата приоритета рассматриваемой заявки, то заявка с более ранним приоритетом включается в число источников информации в части ее содержания, совпадающей с содержанием материалов, послуживших основанием для установления приоритета (первая заявка, ранее поданная заявка, дополнительные материалы к ранее поданной заявке) [22, с. 203]. Учитываются также промышленные образцы (с даты их приоритета), запатентованные, в том числе и заявителем, в Российской. Такой учет осуществляется в период с даты приоритета до даты публикации сведений об охранных документах только в отношении их опубликованных изображений. При этом по патентам РФ принимаются во внимание только те признаки, которые включены в перечень существенных признаков, с которым состоялась регистрация промышленного образца. Условие оригинальности считается выполненным, если существенные признаки образца обусловливают творческий характер эстетических особенностей изделия. Закрепление в российском законодательстве условия оригинальности промышленного образца усиливает охрану, предоставляемую патентообладателю. Как известно, при оценке новизны образца исследуется идентичность двух сравниваемых промышленных образцов. Требование оригинальности промышленного образца обеспечивает его защиту от имитации, т.е. незначительных изменений, вносимых в поддельный промышленный образец. Проверка оригинальности заявленного промышленного образца включает: определение наиболее близкого аналога; выявление существенных признаков, которые отличают заявленный образец от наиболее близкого аналога; выявление из общедоступных в мире сведений (до даты приоритета) художественно-конструкторских решений с признаками, совпадающими с отличительными признаками рассматриваемого образца. 4. Защита патентных прав Особенность защиты патентных прав состоит в том, что в случаях, предусмотренных законом, она осуществляется в административном порядке, например, признание недействительным патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, восстановление действия патента на указанные объекты осуществляется по решению Роспатента. Решение Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение может быть оспорено путем подачи возражения в Палату по патентным спорам, решение, принятое в административном порядке, может быть оспорено в суде. В судебном порядке рассматриваются следующие споры: · об авторстве изобретения, полезной модели, промышленного образца; · об установлении патентообладателя; · о нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец; · о заключении, об исполнении, об изменении и о прекращении договоров о передаче исключительного права (отчуждении патента) и лицензионных договоров на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца; · о праве пр |