МегаПредмет

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ

Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение


Как определить диапазон голоса - ваш вокал


Игровые автоматы с быстрым выводом


Как цель узнает о ваших желаниях прежде, чем вы начнете действовать. Как компании прогнозируют привычки и манипулируют ими


Целительная привычка


Как самому избавиться от обидчивости


Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам


Тренинг уверенности в себе


Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком"


Натюрморт и его изобразительные возможности


Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д.


Как научиться брать на себя ответственность


Зачем нужны границы в отношениях с детьми?


Световозвращающие элементы на детской одежде


Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия


Как слышать голос Бога


Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ)


Глава 3. Завет мужчины с женщиной


Оси и плоскости тела человека


Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.


Отёска стен и прирубка косяков Отёска стен и прирубка косяков - Когда на доме не достаёт окон и дверей, красивое высокое крыльцо ещё только в воображении, приходится подниматься с улицы в дом по трапу.


Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) - В простых моделях рынка спрос и предложение обычно полагают зависящими только от текущей цены на товар.

Понятие и виды интеллектуальной собственности





План реферата

Тема: «Особенности страхования интеллектуальной собственности

И перспективы его развития в России»

Введение……………………………………………………………………………………...….3

Глава 1. Содержание и правовые основы страхования интеллектуальной собственности

§ 1.1 Понятие и виды интеллектуальной собственности………………………………....4

§ 1.2 Законодательные предпосылки и возможности создания механизма страхования интеллектуальной собственности…………………………………………...12

Глава 2. Ключевые аспекты страхования интеллектуальной собственности и перспективы его развития в России

§ 2.1 Страховое покрытие: зарубежный и российский опыт………...……………….…21

§ 2.2 Оценка страховой стоимости и определение страховой суммы……………….....25

§ 2.3 Особенности договора страхования интеллектуальной собственности....………32

Перспективы развития страхования интеллектуальной собственности

в России…………………………………………………………………………………………34

Заключение…………………………………………………………………………………….42

Список литературы….………………………………………………………………………..44

Приложения………..…………………………………………………………………………..46

Введение

Для большинства стран сфера интеллектуальной собственности – основной потенциал экономического развития. Экономический рост в мире на три четверти основывается на научно-техническом прогрессе. Объемы международной торговли объектами интеллектуальной собственности ежегодно возрастают. Государство и субъекты хозяйствования несут огромные убытки от незаконного использования принадлежащей им интеллектуальной собственности. В связи с этим возникает потребность в компенсации этого ущерба. Ужесточение силовых мер государства в данных условиях отходит на второй план, появляется необходимость в качественно новом методе.

В этой ситуации становятся актуальными вопросы о страховании как о форме защиты владельцев интеллектуальной собственности от возможных потерь. В ряде зарубежных стран, в том числе США, Великобритании, Франции, страховые компании уже продолжительное время успешно работают на рынке страхования интеллектуальной собственности. К примеру, во Франции, такой вид страхования появился в 80-х годах прошлого столетия.

Российский страховой рынок по сравнению с зарубежным очень молод и страхование интеллектуальной собственности - это совершенно новое, открытое для исследований направление.

В данной работе анализируются интересы участников отношений по поводу интеллектуальной собственности в России, как нового объекта страхования.

Цели данного исследования – определить сущность и правовые основы страхования интеллектуальной собственности в России, выявить законодательные предпосылки для его проведения, охарактеризовать его основные особенности и сделать выводы о перспективах развития такого страхования в России.

Среди основных задач, решаемых в данной работе: оценка законодательной базы, регулирующей отношения в области интеллектуальной собственности, и выработка подходов, в том числе и правовых, к проведению страхования интеллектуальной собственности в России. Предметом изучения являются отношения между страховщиками и владельцами интеллектуальной собственности по поводу страховой защиты их прав.



Поскольку данная тема еще недостаточно научно разработана, в исследовании используется в основном юридическая литература об интеллектуальной собственности, периодические издания, а также данные зарубежных страховых компаний и консалтинговых агентств.

Глава 1. Содержание и правовые основы страхования интеллектуальной собственности

Понятие и виды интеллектуальной собственности

Для исследования возможностей и особенностей применения механизма страхования в сфере интеллектуальной собственности необходимо определить понятийный аппарат.

Чтобы провести системный анализ следует определить некий базис, или, другими словами, нормативно закрепленное определение анализируемого понятия. За основу возьмем определение понятия «интеллектуальная собственность» из статьи 2 п. VIII Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС): «интеллектуальная собственность» включает права, относящиеся к:

- литературным, художественным и научным произведениям;

- исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио - и

телевизионным передачам;

- изобретениям во всех областях человеческой деятельности;

- научным открытиям;

- промышленным образцам;

- товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям

и коммерческим обозначениям;

- защите против недобросовестной конкуренции, а также все другие права,

относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной,

научной, литературной и художественной областях.

В повседневной жизни, говоря об интеллектуальной собственности, зачастую подразумевают не права, а сами результаты интеллектуальной деятельности, то есть нематериальные объекты (творческие решения), которые зафиксированы на каком-либо носителе (бумажном, материальном), воплощены в каком-либо материальном объекте (средстве производства, книге, произведении искусства) или используются в научном эксперименте, технологическом процессе, способе и т. д. Как правило, упоминание интеллектуальной собственности в таком контексте, связано с тем, что результат интеллектуального труда автора используется кем-то без разрешения последнего.

Такая трактовка имеет право на существование, ведь результат интеллектуальной деятельности, принадлежит его создателю, то есть является его собственностью. Однако объективно существующие различия общественных отношений по обмену материальными и нематериальными благами и их вовлечению в экономический оборот с юридической точки зрения не позволяют в полной мере судить о результатах интеллектуального труда как о собственности. Для иллюстрации отличия материальных продуктов труда человека от нематериальных специалисты в области права интеллектуальной собственности часто приводят следующий пример: «если у тебя есть вещь и у меня есть вещь и мы ими обменялись, у каждого будет по одной вещи. Но если у тебя есть изобретение и у меня есть изобретение и мы ими обменялись, то у каждого будет по два изобретения».[1] Это отличие препятствует применению понятия «собственность» в буквальном смысле к результатам интеллектуальной деятельности.

Кроме того, в отечественном законодательстве четко разделено регулирование отношений по поводу собственности – материальных объектов, и отношений по поводу интеллектуальной собственности – исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. В первом случае, действует вещное право, а во втором - право интеллектуальной собственности.

Соответствующие нормы российского законодательства, несмотря на отсутствие в них прямого определения исследуемого понятия, косвенно указывают именно на исключительные права в отношении результатов интеллектуального труда.

Статья 138 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК) гласит: «В случаях и в порядке, установленных настоящим Кодексом и другими законами, признается исключительное право (интеллектуальная собственность) гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.).

Использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, которые являются объектом исключительных прав, может осуществляться третьими лицами только с согласия правообладателя». То есть здесь же определяется суть исключительного права, которое обязывает третьих лиц воздерживаться от использования результатов интеллектуальной деятельности, созданных творческой личностью, или от использования средств индивидуализации без разрешения обладателя прав.

Таким образом, результаты интеллектуальной деятельности (нематериальные объекты) и интеллектуальная собственность (исключительные права на эти объекты) –разные понятия.

Охарактеризуем основные сферы и объекты интеллектуальной собственности (далее – ОИС), которые уже были упомянуты в начале параграфа. В зависимости от характера объекта интеллектуальной собственности выделяются две основных группы исключительных прав:

1) авторское право, которое распространяется на произведения науки, литературы и искусства, независимо от назначения и достоинства произведения, а также способа его выражения, и смежные права тех, кто воплощает объекты авторского права;

2) промышленная собственность, то есть исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, используемые сфере материальной деятельности человека (изобретения, полезные модели, промышленные образцы), а также на охраняемые законом символы и обозначения, используемые в торговом обороте.

Для каждой группы существует целый ряд законодательных актов, регулирующих отношения субъектов по поводу соответствующих исключительных прав и обеспечивающих их защиту.

«Российское законодательство об авторском праве имеет глубокие исторические корни и соответствует мировым тенденциям в этой области. Первый российский закон об авторском праве принят в 20-е годы XIX в., а в середине XIX в. впервые в европейской истории указом Николая I срок охраны авторского права увеличен до 50 лет после смерти автора».[2]

В настоящее время действует Федеральный Закон «Об авторском праве и смежных правах» №5351-1 от 9.07.1993 года, вступивший в силу 3 августа 1993 года. Среди объектов авторского права согласно этому закону выделяются:

- произведения литературы и искусства (литературные произведения всех жанров, драматические и музыкально-драматические произведения, научные статьи и монографии, авторские аудиовизуальные произведения и т.п.);

- программы для ЭВМ и базы данных, которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, охраняемые в соответствии с Федеральным Законом «О правовой охране программ для электронных машин и баз данных» №3523-1 от 23.09.1992»;

- топологии интегральных микросхем, на которые распространяется защита Федерального Закона «О правовой охране топологий интегральных микросхем» №3526-1 от 23.09.1992;

Правовая охрана объектов авторского права возникает в силу создания авторского произведения, а не в силу предоставления авторского права каким-либо государственным органом (в отличие от патентования). Поэтому предусмотренная Законом «О правовой охране программ для электронных машин и баз данных» официальная регистрация носит исключительно факультативный характер, но может быть вполне целесообразной, поскольку является средством официального уведомления общественности о наличии прав на данную разработку.

Однако не всякое произведение как результат интеллектуальной деятельности человека охраняется авторским правом, а только то, которое обладает определенными признаками – творческим характером произведения и объективной формой его выражения. Показатель творческого характера произведения – его новизна, выраженная в новой идее, в новой научной концепции, в новой форме. Авторское право охраняет форму выражения произведения, но не его содержание.

Авторское право на произведение часто не связано с правом собственности на материальный объект, в котором оно выражено. Так, автор романа не имеет права на книги, изданные по его роману, но имеет право на вознаграждение за них в соответствии с заключенным с издательством договором.

Авторские права делятся на личные неимущественные права (моральные) и имущественные.

К неимущественным правам относятся: право авторства; право на имя (то есть право использовать или разрешать использовать произведение под подлинным именем автора, псевдонимом либо без обозначения имени); право на обнародование в любой форме; право на защиту репутации автора.

В свою очередь имущественные права включают: право на воспроизведение; право на распространение любым способом (продавать, сдавать в прокат и т. п.); право на импорт; право на публичный показ; право на публичное исполнение; право на передачу в эфир; право на перевод; право на переработку; право на вознаграждение (по авторскому договору).

«Существуют исключительные имущественные авторские права и неисключительные. Автор литературного произведения, видеофильма или программы для ЭВМ имеет в отношении них исключительные права на издание, тиражирование, продажу, другое использование. Часть этих прав можно передать по авторскому договору другому лицу. Причем можно передать часть прав, сохранив в какой-то степени их исключительность. Например, автор литературного произведения может передать издательству по договору исключительные права на издание книги на территории России в течение двух лет. При этом права самого автора и других лиц на издание книги на территории России в течение двух лет будут ограничены. Но автор сможет издавать ее в любой другой стране и передавать права на издание книги в любой другой стране любому другому лицу. Можно передавать часть авторских прав, никак не ограничивая при этом права других лиц. Например, продавая экземпляры программы Windows через одного из распространителей, фирма Microsoft Inc не ограничивает права ни свои на этот продукт, ни права других распространителей»[3]

Смежные права – права тех, кто воплощает авторские права: исполнителей, изготовителей фонограмм, организаций эфирного и кабельного вещания и др. Как правило, они содержат в себе две группы прав: права первоначального правообладателя (автора, создавшего объект авторского права) и права вторичного правообладателя, воплотившего объект авторского права на материальном носителе, либо его исполнителя. Для возникновения и осуществления смежных прав не требуется соблюдение каких-либо формальностей.

Права исполнителей объединяют следующие виды исключительных прав: право на имя; право на защиту исполнения или постановки от всякого рода посягательства, способного нанести ущерб чести или достоинству исполнителя; право на использование постановки в любой форме, включая право на получение вознаграждения за каждый вид использования исполнения или постановки и другие. Права изготовителя фонограмм означают исключительные права на использование фонограммы в любой форме, включая право на вознаграждение за каждый вид использования фонограммы.

Источниками регулирования авторского права, помимо законов Российской Федерации, являются также ряд международных договоров.

Россия в качестве правопреемника СССР является членом Всемирной конвенции об авторском праве и Конвенции о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через спутники. С 13 марта 1995 г. Россия присоединилась к важнейшим международным соглашениям в области охраны авторских и смежных прав – Бернской конвенции и Конвенции об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм.

Вторая крупная сфера исключительных прав – интеллектуальная промышленная собственность (промышленная собственность), или, иными словами, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, используемые в производстве, а также охраняемые законом символы и обозначения, используемые в торговом обороте. К ним относятся изобретения, полезные модели, промышленные образцы, а также товарные знаки, наименования мест происхождения товаров.

Защита прав промышленной собственности осуществляется системой патентной охраны, законодательная основа которой в Российской Федерации – Патентный Закон Российской Федерации №3517-1 от 23.09.1992 (далее – Патентный закон) и ряд других нормативных актов, в частности Федеральный Закон «О товарных знаках и наименованиях мест происхождения товаров» №3520-1 от 23.09.1992. Участвуя в международном сотрудничестве по охране интеллектуальной собственности, Россия присоединилась к Парижской конвенции, как наиболее универсальному международному соглашению в области правовой защиты промышленной собственности в странах-участницах, и ряду других международных актов.

В отличие от авторского права право на промышленную собственность охраняет не форму произведения, а сущность, содержание технических и художественно-конструкторских результатов, которые можно отнести к результатам технического творчества. Однако не всякому техническому решению предоставляется правовая охрана. Например, изобретением может быть техническое решение только в случае, если оно новое, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо (ст. 4 п. 1 Патентного Закона).

Еще одно важное отличие от авторского права состоит в процедуре признания прав на объекты промышленной собственности – представление им охраны требует государственной экспертизы объекта. Для этого необходима подача заявки в Патентное ведомство, где по результатам экспертизы выносится решение. Если объект охраноспособен, то осуществляются его внесение в Государственный реестр, публикация сведений о выдаче охранного документа (далее патент) и фактическая его выдача правообладателю.

«Патент удостоверяет приоритет, авторство изобретения, полезной модели или промышленного образца и исключительное право на их использование» (ст. 3 п.3 Патентного закона). Охрана, которую предоставляет патент, означает, что любой, кто желает использовать объект промышленной собственности, должен получить разрешение от патентообладателя на использование этого изобретения. Если кто-либо эксплуатирует запатентованный объект промышленной собственности без разрешения патентообладателя, то совершает противоправное действие.

Кроме того, такой объект промышленной собственности, как фирменное наименование, имеет особый порядок возникновения исключительного права на него. В соответствии с п.4 ст. 54 ГК «юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование. Юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право на его использование». Таким образом, исключительное право на фирменное наименование возникает с момента включения юридического лица в реестр юридических лиц. Лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, использует, в отличие от юридического лица, коммерческое обозначение. Охрана коммерческого обозначения не регламентирована российским законодательством. Исключительное право на коммерческое обозначение возникает с начала его фактического использования. Но права на коммерческое обозначение могут быть защищены в соответствии со ст. 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности в качестве товарного знака.

Существуют так называемые нетрадиционные ОИС. Один из таких объектов – ноу-хау. Продажа любых научно-технических достижений обычно связана с передачей ноу-хау, что объясняется, с одной стороны, усложнением разработок, расширением масштабов исследований, а с другой – естественным желанием разработчиков сохранить секреты для коммерческой реализации. Достаточно сказать, что более 70% всех договоров в области промышленной собственности за рубежом заключаются именно на передачу ноу-хау[4].

«Воспринимаемые в качестве синонимов понятия «деловой секрет» и «ноу-хау отличаются тем, что термин «деловой секрет» используется применительно к конфиденциальной информации, находящейся в распоряжении ее владельца. В случае передачи таких знаний на договорной основе они приобретают статус «ноу-хау», то есть если для делового секрета характерна статичность, то ноу-хау можно рассматривать как деловой секрет в динамике»[5].

«В ГК – самом фундаментальном экономическом законе, имеющем наибольшее значение для предпринимательской деятельности, этот объект назван «как служебная и коммерческая тайна»[6]. В этой же статье В. Смирнов, анализируя отечественное законодательство, делает вывод, что «при идентификации ноу-хау нужно подходить к нему не как к особому объекту интеллектуальной деятельности, но только как к специальному режиму использования любых результатов интеллектуальной деятельности, в том числе, возможно и патентоспособных, но не пользующихся патентной охраной, когда их обладатели посчитали для себя более выгодным режим ноу-хау».

«Применительно к российскому законодательству необходимо выделить следующие признаки, позволяющие установить особенности ноу-хау:

1) неизвестность и недоступность для третьих лиц (иными словами, секретность);

2) воспроизводимость (сама идея выражена в какой-либо объективной форме, например, в виде схем, чертежей и т. д., и может быть передана по договору);

3) незапатентованность (соответствующая информация не охраняется ни авторским, ни патентным правом);

4) практическая применимость в какой-либо области (техники, промышленности и т. д.)

5) возможность определения цены ноу-хау (экономическая ценность).

Хотя законодательство и не содержит определения ноу-хау, тем не менее, ясно, что

ноу-хау существенно отличается с правовой точки зрения от ОИС, поскольку на него ни у кого нет исключительных прав, а есть лишь фактическая монополия разработчика»[7].

Приведем еще один вывод, раскрывающий не только сущность и свойства понятия «ноу-хау», но и характеризующий механизм правовой защиты промышленной собственности в целом.

«Основная цель использования результатов интеллектуальной деятельности и в режиме ноу-хау и при патентовании одинакова: это получение преимущества в предпринимательской деятельности. Разница состоит только в том, что второй путь возможен лишь для определенных результатов интеллектуальной деятельности, оговоренных, например, Патентным законом, а первый путь – практически для любых. При этом цель будет достигаться в одном случае за счет юридической монополии, которая подтверждается патентом, выданным государством, а в другом случае – за счет фактической монополии, которая достигается благодаря оговоренным ГК организационным мерам обладателя ноу-хау, и при этом с определенной долей риска для такого обладателя в том, что его конкуренты достаточно долгое время не сумеют получить тождественное или аналогичное решение»[8].

Интеллектуальная собственность представляет собой не сами результаты интеллектуальной деятельности, а именно исключительные права на эти результаты, включающие две основные группы – авторские и смежные права и промышленную собственность. Объединяющим же эти две сферы является необходимость защиты исключительного права от его нарушения.

Имело бы определенный смысл подробнее остановиться и на других исключительных правах, в частности на товарные знаки, на секретную интеллектуальную собственность, на защиту против недобросовестной конкуренции и других, но сделать это в рамках данной работы не представляется возможным, поскольку основная цель исследования – определить возможности применения страхования в сфере интеллектуальной собственности и охарактеризовать его механизм. В связи с этим внимание необходимо уделить, прежде всего, особенностям отношений между субъектами по поводу интеллектуальной собственности и их имущественным интересам в ее отношении.

 





©2015 www.megapredmet.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.