ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал
Игровые автоматы с быстрым выводом Как цель узнает о ваших желаниях прежде, чем вы начнете действовать. Как компании прогнозируют привычки и манипулируют ими Целительная привычка Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Тренинг уверенности в себе Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Как слышать голос Бога Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной 
Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д. Отёска стен и прирубка косяков - Когда на доме не достаёт окон и дверей, красивое высокое крыльцо ещё только в воображении, приходится подниматься с улицы в дом по трапу. Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) - В простых моделях рынка спрос и предложение обычно полагают зависящими только от текущей цены на товар. | Кодификация римского права Взаимодействие систем римского частного права. Долгое время в Древнем Риме одновременно сосуществовали два противоположных правовых уклада - цивильное право и право народов. В конце классического периода происходит слияние указанных правовых систем на базе права народов благодаря предоставлению римского гражданства всему населению Империи (212 г.), а также под влиянием преторской практики и деятельности римских юристов. Окончательное слияние указанных систем происходит к середине IV века. Преторское право, не противопоставляясь квиритскому, дополняло, исправляло и развивало цивильное право. При этом постепенно происходило сближение указанных правовых систем. Некоторые правила цивильского права воспроизводились в преторских эдиктах, а положения преторского права переходили в область цивильного. Начало слияния преторского и цивильного права характерно для классического периода римского права (17 г. до н.э. - 235 г.), а полное слияние происходит в юстинианов период (527-565 гг.). Отличие права частного от права публичного Римские юристы проводили деление права на публичное и частное. В классический период отрасли в правовой системе Древнего Рима разграничил римский юрист Ульпиан: «Публичное право- это то право, которое относится к положению Римского государства, а частное право- то, которое относится к выгоде отдельных лиц». Как видно, основой разграничения указанных отраслей служит характер интересов, защищаемых правом. Таким образом, частное право- совокупность правовых норм, защищающих права и законные интересы конкретных частных лиц. В свою очередь, публичное право- совокупность правовых норм, охраняющих интересы государства и общества в целом. Значение римского права Значение римского права определяется его огромным влиянием на последующее развитие права, также как и на всю мировую культуру в целом. Этому способствовали такие черты римского частного права, как: а) детальная разработка правовых категорий в сфере частно-правовых отношений; б) развитие основ частного права; в) универсальность гражданско-правовых норм; г) закрепление способов защиты интересов частных собственников и др. Войдя через рецепцию (возрождение ранее существующей системы права) в практику средневековых государств, римское право повлияло затем и на последующие кодификации гражданского права (например, Гражданский кодекс Наполеона; Германское гражданское уложение). Установлениями римского частного права пропитана и теория современного отечественного гражданского права. Многие термины и определения (например, виндикация, реституция, цессия и т.д.) могут быть наилучшим образом усвоены лишь при предварительном изучении римского права. Более того, римское право, отличаясь хорошей юридической техникой, помогает современному юристу в приобретении навыков точной формулировки юридических категорий и правильного применения закона. Таким образом, римское частное право продолжает оставаться основой для изучения гражданского законодательства и базой для подготовки квалифицированных юристов. Раздел II. ИСТОЧНИКИ РИМСКОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 2.1. Понятие и виды источников римского права Источники римского права- формы (способы) выражения и закрепления правовых норм. Обычное (неписаное) право является древнейшей формой образования римского права. Обычай- сложившееся и широко применяемое на практике правило поведения, не предусмотренное законодательством. Особенности обычаев: -устная категория источников; - обычай основывается не на предписании государственной власти, а на давности применения и молчаливом согласии общества; - обычай поддерживается государством, ибо нарушение его влечет применение к нарушителю санкций государственной власти. В период принципата (Iв. - сер. IIIв.) обычай имеет такую же силу, как и закон. В начале IVв. обычай приравнивался к закону, но не должен был противоречить ему (Конституция Константина). По мере укрепления и расширения римского государства обычное право уступает очередь законам (Іех). По определению римского юриста Капитона «законы - это имеющие нормативный характер общие постановления, предложенные магистратом, принятые народным собранием и утвержденные сенатом». Особенности законов: - это высшая и самая совершенная форма права (принимаются народом как суверенным коллективом); - носят универсальный характер; - обеспечивают определенность права, исключая произвол государства и частных лиц. Следует отметить, что законов в республиканском Риме издавалось немного, ибо большое распространение получили другие формы правообразования (например, эдикты магистратов). Наиболее известен древнейший источник - Законы 12 таблиц (451-450 гг. до н.э.). 12 таблиц - основной законодательный акт всей римской правовой истории. По сути это единственная кодификация цивильного права, ибо цивильное право не развивалось посредством интерпретации ХП таблиц. Кроме указанных Законов, важное значение для гражданского права имели: -закон Петелия (326г. до н.э.), отменивший долговое рабство и убийство должника за неуплату долга; -закон Аквилия(Ш в. до н.э.), регламентирующий ответственность за уничтожение и повреждение чужих вещей, и некоторые другие. В конце 1 в. Народные собрания перестали принимать законы. Полномочия представлять народ присвоил себе Сенат. В период принципата акты Сената становятся основной формой закона. Сенатусконсульты - законы, издаваемые Сенатом в период принципата. По сути акты Сената ~ это распоряжения императора, которые Сенат лишь подтверждал. Во ІІ-ПІ вв. сенатусконсульты являлись основной формой законодательства, приравненной к Іех. В конце Ш в. происходит исчезновение сенатусконсультов как самостоятельного источника права. С ІІІ в. основным источником права, имеющим высшую юридическую силу, стали конституции императоров. Окончательное укрепление императорской власти в период принципата привело к тому, что единоличное распоряжение императора стало признаваться законом. Таким образом, конституции императоров - это акты императорской власти.  Эдикты - общие постановления и распоряжения, обращенные к населению. Декреты - решения по поступившим на рассмотрение императора спорным делам. Рескрипты - распоряжения императоров по конкретным делам. Мандаты - инструкции, адресованные правителям провинций и чиновникам. Из всех видов Конституций в период домината остались только эдикты. Характерным именно для римского права источником являются эдикты магистратов. Эдикты магистратов - программные документы, которые издавались магистратами при вступлении в должность. Особо важное значение придавалось эдиктам городского претора, перегринского претора, курульных эдилов. В своих эдиктах указанные доткностные лица закрепляли, какие правила будут лежать в основе их деятельности. Определяющее значение имел эдикт претора, изданный в начале его годичного правления при вступлении в должность (годичный эдикт). В отличие от разовых объявлений по определенным поводам в годичном эдикте претор объявлял, какие новыеправоотношения требуют ого защиты, какие сделки имеют значение законных и т.д. Эдикты формально не отменяли нормы цивильного права, но дополняли их, лишали юридической силы отдельные положения законодательства, а в ряде случаев давали судебную защиту лицам, которые не были защищены нормами цивильного права. В период принципата издание преторских эдиктов не прекращается, но они не могут противоречить установлениям императорской власти. В 125-138 по приказу императора Адриана юристом Юлианом осуществляется кодификация преторских эдиктов. Они были консолидированы в «вечный эдикт», который мог изменять и дополнять только император. С этого времени нормотворческая деятельность претора и других магистратов прекратилась. Важнейшим источником римского права являлась юриспруденция. Юриспруденция - профессиональная юридическая деятельность лиц, обладающих специальными юридическими знаниями. В архаический период развития римского права (753 г. до н.э. - 367 г. до н.э.) роль юристов принадлежала жрецам, которые выступали как хранители и толкователи права. В период республики (367 г. до н.э. ~ 17 г. до н.э.) появляются светские юристы, пользующиеся в Риме большим авторитетом, зарождается теоретическая юриспруденция. К наиболее видным республиканским юристам относят Цицерона, Квинта (І в. до н.э.).  В период принципата происходит наивысший расцвет частного права и юриспруденции. Принцепсы (Август и его преемники) предоставили наиболее известным юристам право давать официальные консультации, имеющие силу собственного толкования императора и обязательные для судов. Деятельность классических юристов (Капитон, Прокул (І в.); Африкан, Гай, Юлиан (2 в.); Павел, Модестин, Ульпиан, Папиниан (3 в.) характеризуется: - выработкой общих принципов права; - развитием логического толкования права; - научно-литературным творчеством (составлением Институций (учебников права) и т.д.); - развитием понятий «справедливость» и «добрая совесть». В период домината (с І\/ в.) в связи с переходом к абсолютизму начинается упадок юриспруденции. Воля императора становится единственным источником права. При этом консультации юристов-классиков сохранили значение источника права. В соответствии с Конституцией императора Валентиниана «Закон о, цитировании» (426 г.) законную силу, обязательную для суда, имеют мнения Папиниана, Гая, Павла, Ульпиана, Модестина. В случае разногласий между ними суд должен был следовать мнению большинства, в случае равенства голосов - мнению Папиниана. Кодификация римского права Первые попытки кодификации римского права (т.е. объединения и систематизации нормативного материала) предпринимались частными лицами, составляющими сборники императорских конституций (Кодекс Грегориана (конец 3 в. - нач. 4 в..); Кодекс Гермогениана (нач. 4 в.)). Первая официальная кодификация была осуществлена впервой половине 5 в. императором Феодосием 2(Феодосиев кодекс).В данном документе были собраны и систематизированы императорские конституции, начиная с Константина. Однако самой значительной кодификацией римского права была кодификация восточно-римского императора Юстиниана (\/1 в.). Кодификация Юстиниана - это единое законодательное произведение, представляющее собой компиляцию из существовавших ранее источников, многократно переделанных и обобщенных. В 528 г. император Юстиниан создал комиссию из 10 человек под руководством юриста Трибониана для составления свода императорских конституций. В 529 г. осуществляется опубликование Кодекса под названием Кодекс Юстиниана. Одновременно было запрещено пользоваться старыми Кодексами. Кодекс Юстиниана - это собрание императорских Конституций от Адриана (нач. 11 в.) до самого Юстиниана, регулирующих вопросы уголовного, гражданского и государственного права. В текст были внесены замечания и дополнения составителей - интерполяции. Например, кодификаторы заменяли современными понятиями устаревшие к 6 в. обряды и термины.Интерполяции следует отличать от глоссов, представляющих собой объяснения непонятных слов и терминов переписчиками.В 534 г. в связи с изданием Дигест осуществляется вторая редакция Кодекса (добавление новых конституций Юстиниана и фрагментов из старого республиканского законодательства).В 530 г. была образована комиссия из 17 человек под руководством Трибониана для кодификации сочинений классических юристов.В 533 г. под названием Дигесты (Пандекты) был издан сборник юридических материалов, получивший обязательную силу как законодательный акт. Использование старых источников и любых комментариев к Дигестам было запрещено.Весь собранный материал состоял из 50 книг, разделенных натитулы и фрагменты. В структуре Дигест преобладала сабинианская масса (фрагменты из сочинений по цивильному праву); эдиктальная масса (преторские эдикты); папинианова масса (выдержки из сочинений Папиниана).В период составления Дигест на Трибониана,Теофила, Доротея было возложено составление нового элементарного учебника римского права (Институций) взамен устаревших Институций Гая. Институции Юстиниана, получившие силу закона, были обнародованы в 533 г.  Составление институций, Дигест и Кодекса не могло устранить потребность в издании новых законов После окончания кодификационных работ Юстинианом был издан ряд законов, которые известны под названием Новелл, т.е. новых законов (565 г.). Новеллы примыкают к Кодексу Юстиниана и составляют четвертую часть Кодификации Юстиниана.В средние века Институции, Дигесты, Кодекс и Новеллы получили в своеи совокупности название Свод гражданского права. Раздел 3. Учение об иске.3.1. Общее понятие о процессахОсобенностью Римского процесса в республиканский период и период принципата было деление процесса на 2 стадии производства. Первая стадия процесса приводила к окончанию дела лишь в случае признания иска ответчиком. Если ответчик иска не признавал, то в рамках первой стадии дело подготавливалось к решению,а проверка обстоятельств дела и вынесение решения осуществлялись в рамках второй стадии . Легисакционный процесс был исторически первой формой гражданского судопроизводства в римской юстиции. Эта форма судебного разбирательства, состоящая из двух стадий, сопровождалась сложными обрядами и носила строго формальный характер. В первой стадии стороны являлись к управомоченному государством лицу (магистрату) и выполняли требуемые по ритуалу обряды, в частности произносили фразы, в которых истец выражал свою претензию, а ответчик - свои возражения.Магистрат (претор) активного участия в процессе не принимал. По сути претор осуществлял административную функцию, подавая установленные реплики, фиксируя иск и направляя стороны к судье. Тем самым устранялось самоуправство и самосуд сторон. На второй стадии дело рассматривал частный судья. Судьи проверяли доказательства и выносили решение по делу. Решение судьи было окончательным и обжалованию не подлежало. Со временем легисакционный процесс изжил себя. С развитием торговли, усложнением правоотношений требовалась более гибкая форма процесса: без ритуальности и формализма. Постепенно легисакционный процесс был заменен новым, формулярным процессом (в 17 г. до н.э. согласно Закону Августа об отправлении правосудия).Формулярный процесс - упрощенная форма судебного разбирательства, при которой были исключены все обряды и уменьшен формализм процесса. Длительное время формулярный процесс существовал параллельно с легисакционным (до 17 г. до н.э.). Законодательное закрепление указанной формы гражданского судопроизводства отражено в Законе Эбуция (третья четверть ІІ в. до н.э.).В рамках первой стадии претензии истца и возражения ответчика заявлялись без каких-либо обрядов. Производство на этом этапе заканчивалось вручением претором истцу записки, адресованной судье. В ней указывалось, при наличии каких условий судья должен был удовлетворить иск, а при каких - отказать. Эта записка, содержащая условный приказ судье, называлась формулой. Формула включала: наименование судьи; изложение претензий истца; поручение судьеприсудить истцу или оправдать ответчика. В составлении формулыучаствовали обе стороны при решающей роли претора.Не позднее 18 месяцев со дня окончания производства по первой стадии стороны должны явиться к назначенному судье (вторая стадия). Судья был связан содержанием формулы и не мог уклониться от вынесения решения при доказанности фактов. Судебное разбирательство допускалось в отсутствии одной из сторон. При неявке истца дело прекращали, а при неявке ответчика истец должен был доказать свое право. Если не явились обе стороны и судья признал причину уважительной, он мог перенести разбирательство на другой день. В классический период, наряду с нормальным гражданским процессом, делившимся на две стадии, стали встречаться случаи, когда спорные дела граждан разбирались магистратом без передачи судье.Такой порядок, получивший название чрезвычайного, экстраординарного, стал позднее применяться при рассмотрении всех дел. К концу 3 в. данная форма гражданского судопроизводствавытеснила формулярный процесс.Таким образом, экстраординарный процесс характеризуется тем, что дела разбирались непосредственно магистратом, без передачи судье. Кроме того, было допущено апелляционное обжалование в вышестоящую инстанцию.Особенности экстраординарного процесса:- отсутствие двух стадий процесса;- разбирательство построено на властных началах;- исчезает фигура частного судьи, его функции выполняет представитель власти (муниципальный магистрат, претор, правитель провинции и т.д.);- иск заносится в протокол государственного учреждения, затемсообщается ответчику;- рассмотрение дел утрачивает публичный характер;- неявка истца к слушанию ведет к прекращению дела;- решение исполняется не только в денежной форме, но и в натуре;- существует возможность апелляционного обжалования вынесенного решения в вышестоящую инстанцию (высшей судебной иапелляционной инстанцией являлся Император);- ушла бесплатность процесса (стороны должны вносить пошлины);- судебный процесс принял инквизиционный характер, ибо решение выносилось на основе аргументов сторон и следственных действий;- судебное решение приводилось в исполнение органами государственной власти по просьбе истца,3.2. Понятие и виды исковОсобенностью римского частного права было наличие целой системы исков, представляющих собой процессуальные средства, при помощи которых обеспечивается защита прав и интересов частноголица. Из Дигест вытекало, что иск- это право лица осуществлять в судебном порядке принадлежащее ему требование. Охрана прав в римском законодательстве допускалась только для отдельных, точно указанных случаев, выраженных в иске. Следовательно, нарушенное право защищалось постольку, поскольку для него имелся соответствующий иск. В классическом римском праве иск являлся предусмотренным годичным эдиктом претора средством добиться путем судебного процесса решения, соответствующего интересам частного лица. Претор выдавал истцу формулу иска. Со временем для исков одной категории были выработаны одинаковыеформулы.Иски в римском праве можно классифицировать по различным основаниям.Прежде всего иски делились на вещные и личные (по объекту иска).Вещный иск давался для защиты права собственности и других вещных прав против любого лица, нарушающего это право. По иску отвечал тот, у кого находили чужую вещь. Содержание вещного искабезлично, т.к. вещное право может быть нарушено любым лицом. Поэтому вещные иски защищали право собственности и другие вещные права от любого нарушителя. Такая защита по современной терминологии называется абсолютной.К вещно-правовым искам относили виндикационный иск (иск об истребовании вещи, владение который утрачено собственником), негаторный иск (иск об устранении препятствий в осуществлении права собственности).Личные иски защищали права лица от нарушений со стороны строго определенных лиц в обязательственных отношениях. Один из участников обязательства (кредитор) был вправе предъявить личный иск к другому участнику обязательства (должнику), то есть вправе требовать совершения должником определенных действий. Такая защита имела относительный характер, ибо в отличие от абсолютной защиты ограждала управомоченное лицо от неправомерных действий заранее известного лица (ответчика). Личные иски применялись в договорных отношениях (иски покупателя и продавца, вытекающие из договора купли-продажи; иск займодавца, вытекающий из договора займа и т.д.). Среди личных исков выделялись кондикции. Кондикции – это личные иски, направленные на получение вещей, денег или совершение действий без указания основания их возникновения (например, иск о возврате полученного уплатившему при платеже по ошибке и т.д.). По объему и цели имущественные иски делились на три вида:- персекьюторные иски, то есть иски о восстановлении нарушенного состояния имущественных прав. Давались, когда истец требовал только возвращения утраченной вещи, попавшей в руки ответчика, или ее замены;- штрафные иски, с помощью которых можно было не только вернуть то, что утрачено, но и возместить ущерб, которому на стороне ответчика не соответствовало какое-либо обогащение. Этот иск был направлен на наказание ответчика;- максимальные иски были направлены на возмещение убытков, и на наказание ответчика. По обусловленности содержания правом иски делились на иски строгого права и иски доброй совести.По искам строгого права судья был прочно связан законом или договором, и не мог отступить от них под каким-либо предлогом. В свою очередь, по искам доброй совести судья выносил решение, исходя из своих представлений о добросовестности и справедливости. По характеру применения выделялись прямые иски и иски по аналогии.Прямой иск - это иск прямо защищающий какое-либо отношение. А иск по аналогии применялся тогда, когда не было иска, прямо защищавшего какое-либо отношение, но был иск, защищающий сходные отношения.Наконец, в зависимости от структуры иска выделяли иски с фикцией. Фиктивные иски - это иски, связанные с созданием претором новых норм права, включаемых им в формулу. Применялись в случаях, когда претор, признавая необходимым распространить защиту на какое-то новое, не предусмотренное в законе отношение, предлагал в формуле судье допустить существование некоторых фактов, которых в действительности не было, и с помощью такой фикции подвести новое отношение под один из существовавших исков (Публицианов иск; иск о признании преторским наследником). 3.3. Особые средства преторской защитыПользуясь преторской властью, претор мог принимать действенные меры по защите нарушенных прав без судейского разбирательства. К особым средствам преторской защиты относились интердикты и реституция. Интердикт - распоряжение претора о немедленном прекращении действий, нарушающих общественный порядок или интересы граждан. Интердикты являлись безусловными приказами, например, о возврате какой-либо вещи отдельному лицу, исполнение которых обеспечивалось штрафами и взятием залога. Этот акт принимался претором для скорейшего разрешения спора по просьбе одной из сторон.Вначале претор проверял жалобы римских граждан, а потом уже применял интердикты. С увеличением количества дел преторы стали предоставлять интердикты без предварительной проверки фактов, что повысило эффективность преторского вмешательства. Важнейшей категорией интердиктов являлись владельческие интердикты.В некоторых случаях, когда в юридических сделках (формально законных) нарушалась справедливость, претор разрешал отказаться от юридических последствий совершенной сделки. В этом случае после проверки обстоятельств дела принималось постановление о восстановлении прежнего состояния (реституция). Таким образом, реституция представляла собой постановление претора о восстановлении положения, существовавшего до заключения договора. Реституцию от претора могло, к примеру, получить лицо, которое потерпело значительный ущерб от сделки, заключенной под влиянием угрозили обмана. 3.4. Исковая давность. Законные срокиИсковая давность - срок, в течение которого управомоченное лицо может требовать рассмотрения его иска и защиты нарушенного права в судебном порядке. Необходимость регламентации сроков, в течение которых обладатель нарушенного права может добиваться его защиты, объясняется рядом причин. Прежде всего институт исковой давности облегчал установление правоприменительными органами истины по делу и тем самым содействовал вынесению правильных решений. Кроме того, исковая давность способствовала стабилизации хозяйственной деятельности, устранению неопределенности в отношении участников спора.Классическое римское право исковой давности в собственном смысле слова не знало. В этот период были установлены законные сроки для вчинения иска, т.е. сроки существования определенного права в ненарушенном состоянии. Законные сроки следует отличать от сроков исковой давности.Так, при законных сроках само право действует в течение определенного времени, потом автоматически прекращается. Например, договор поручения был действительным в течение двух лет, после чего прекращался. Более того, законный срок отсчитывался от даты события и не зависел от действий сторон. В свою очередь, при исковой давности право, установленное как бессрочное, погашалось бездеятельностью управомоченного лица. В отличие от законных сроков возможен перерыв и приостановление исковой давности.Законные сроки в Риме постепенно заменялись сроками исковой давности, поскольку исковая давность в большей степени соответствовала защите интересов управомоченного лица.Исковая давность появилась в римском праве в постклассический период для всех личных и вещных исков. Срок исковой давности был установлен в 30 лет.Начало течения исковой давности определялось моментом возникновения права на иск. Например, по иску собсвенника (обладагеля иного вещного права) течение давностного срока начиналось с момента нарушения права господства лица над вещью. При обязательствах совершить определенное действие исковая давность текла из момента появления возможности требовать надлежащего исполнения обязательства, и т.д. Течение срока исковой давности могло приостанавливаться на то время, пока существовали препятствия для предъявления иска (к примеру, несовершеннолетие лица; отсутствие по государственному делу). После отпадания препятствий течение исковой давности продолжалось, а истекшее до приостановления время засчитывалось в общий срок давности.Исковая давность могла быть подвергнута перерыву. К основаниям перерыва относились:- признание долга со стороны должника;- предъявление иска. При этом истекшее до перерыва время в расчет не принималось, а течение давности начиналось заново. Раздел 4. ЛИЦА4.1. Понятие и виды лиц по римскому праву.Правоспособность лиц Лица - это участники правоотношений, которые имеют субъективные права и несут юридические обязанности.В Риме все лица делились на физические лица (людей) и юридические лица. К физическим лицам относились римские граждане, латины, перегрины, колоны, вольноотпущенники. При этом лицом, т.е. субъектом, способным иметь права, в Древнем Риме признавался не каждыйчеловек. Существовал многочисленный класс людей - рабы, которые были не субъектами, а объектами прав. Раб признавался вещью, «говорящим орудием», Юридические лица - это объединения граждан, наделенные правами и обязанностями, т.е. организации. Институт юридических лиц в теории и законодательстве Римского государства был разработан достаточно слабо.Как субъекты гражданских правоотношений лица обладали правоспособностью и дееспособностью.Правоспособность - это способность субъекта права иметь права и нести юридические обязанности.Полная правоспособность состояла из трех элементов или состояний: состояние свободы, состояние гражданства, семейное положение. Состояние свободы - признак, по которому все лица делились на свободных и рабов. Состояние гражданства - служил противопоставлению римских граждан и других свободных лиц (латинов, перегринов).Семейное положение - вводился для противопоставления самостоятельных глав семейств подвластным лицам.Полная правоспособность предполагала свободное состояние, римское гражданство, самостоятельное положение в семье. Изменение хотя бы одного из элементов, составляющих полную правоспособность, влекло изменение объема правоспособности.Правоспособность возникала в момент рождения и прекращалась со смертью. Но в некоторых случаях еще не родившейся ребенок мог признаваться правоспособным. Так, согласно Дигестам «3ачатыйребенок охраняется наравне с уже существующими, если речь идет о его выгоде». Указанный подход в законодательстве имел значение в основном для наследственного права.Умаление правоспособности было следствием утраты одного или нескольких статусов правоспособности (свободы, гражданства, семьи). Умаление правоспособности было минимальным, когда сохранялись свобода и гражданство, но изменялось семейное положение (например, подвластная домовладыке дочь вступала в брак с властьюмужа).Среднее умаление правоспособности имело место в случае, когда утрачивалось гражданство, но сохранялась свобода (например, в случае осуждения к изгнанию и ссылке).Наконец, при утрате всех трех состояний происходит максимальное умаление правоспособности, а именно - возникновение рабства.Регламентация и объем правоспособности не были постоянными величинами в истории римского права. Вместе с развитием общества и государства стирались различия между отдельными группами свободного населения (римлян, латинов, перегринов), но не между свободными и рабами. В 212 г. император Каракалла даровал права римских граждан всему свободному населению Империи. Тем самым было закреплено формальное равенство всех свободных людей в частном праве.4.2. Правоспособность и дееспособность римских гражданРимские граждане - жители города Рима, принадлежащие к гражданской общине квиритов. Римские граждане делились на свободнорожденных и вольноотпущенников. Последние находились в зависимости от своих патронов, имели ограниченную правоспособность. В свою очередь, свободнорожденные римские граждане имели полную правоспособность в области публичного и частного права. В сфере частного права правоспособность слагалась из двух основных элементов:1) ius conubii - право вступать в законный брак, при котором дети получали права римского гражданства, а отцу принадлежала власть над детьми.2) ius commercii - право участвовать в гражданских правоотношениях, в том числе торговать, совершать сделки, приобретать и отчуждать имущество, составлять завещание. Дееспособность - это способность субъекта права своими действиями приобретать и осуществлять свои права и обязанности, а также нести ответственность за свои действия. Дееспособность римских граждан зависела от возраста.Дети до 7 лет являлись полностью недееспособными. При отсутствии родителей им назначался опекун. Дети от 7 до 12 лет (девочки), от 7 до 14 лет (мальчики) являлись частично дееспособными. Указанная категория лиц признавалась способной самостоятельно совершать сделки, которые вели к одному лишь приобретению прав. Если условия сделки допускали потери или возложение обязанностей требовалось разрешение опекуна, которое должно было даваться при самом совершении сделки. С 12 лет (девочки), 14 лет (мальчики) до 25 лет признавались лицами совершеннолетними. Они являлись в целом дееспособными (могли самостоятельно составлять завещание, вступить в брак), но с определенными ограничениями. Так, лица, не достигшие 25 лет, имели право через просьбу претору отказаться от заключенной сделки и восстановить то имущественное положение, которое существовало до совершения сделки (реституция). Со 2 века у данной категории субъектов появилось право испросить себе попечителя. В этом случае для совершения сделок, связанных с уменьшением имущества, требовалось согласие попечителя, которое могло быть дано в любое время, в том числе и после совершения сделки.Наконец, с 25 лет лицо являлось полностью дееспособным. Защита прав и интересов римских граждан, не обладающих полной дееспособностью, обеспечивалось с помощью опеки и попечительства. Опекуном являлось лицо, которое полностью заменяло подопечного при совершении юридических действий. В свою очередь, попечитель - это лицо, которое помогало подопечному совершать юридически значимые действия, давая согласие на их совершение.Опекуны назначались несовершеннолетним, а также женщинам независимо от возраста (в республиканскии период). Попечительство устанавливалось в отношении совершеннолетних до 25 лет, душевно-больных, расточителей.Римскому праву был известен институт ограничения дееспособности.Во-первых, ограничивались в дееспособности расточители (лица, неспособные соблюдать необходимую меру в расходовании имущества), ибо их действия несли угрозу полного разорения.Во-вторых, замужние женщины в браке с властью мужа полностью попадали под власть домовладыки и лишались имущественной правоснособности.В-третьих, ограничение правоспособности (дееспособности) наступало, если лицо признавалось бесчестным. Выделяли три формы бесчестия:І) интерстабилитас - заключалась в том, что лжесвидетели лишались права прибегать к помощи свидетелей при заключении гражданско-правовых сделок;2) инфамия (іпгагпіа) состояла в том, что лица с сомнительной репутацией не допускались к осуществлению публичных функций, лишались права выступать в суде в качестве представителей;З) умаление чести в связи с занятием некоторыми профессиями (актерство, проституция) приводило главным образом к ограничению наследственных прав.Душевнобольные, а также слабоумные признавались полностью недееспособными, но их дееспособность могла восстанавливаться в светлые промежутки. 4.3. Правовое положение латинов и перегриновНаиболее близкой к римским гражданам категорией лиц являлись латины.Латины - жители Лациума (исторической области Италии вокруг Рима), получившие латинское гражданство до середины ІІІ в. до н.э. Затем так стали называть членов колоний, образованных Латинским союзом, а также колоний на завоеванных Римом территориях. Вместе с тем, ius conubii они имели только в тех случаях, когда это право было специально предоставлено. Латины являлись древнейшими союзниками Рима, имели привилегии по сравнению с другими союзниками.Базовый правовой системой в латинских общинах было цивильное право. Следовательно в имущественных правоотношениях латины имели право заключать сделки по цивильному праву с римлянами. Кроме того имели право вступать в правильный брак с римлянами. Частно-правовые споры с участием латинов рассматривались в римских судах в общем порядке.Латинам была предоставлена возможность приобретать права римского гражданства при условии переселения в Рим. При этом с начала 2 в. до н.э. латины-переселенцы должны были оставить в родном городе мужское потомство, чтобы не сокращалось население латинских городов. Другими основаниями приобретения латинами римского гражданства являлись: участие в работе муниципального сената; общие постановления государственной власти, присваивающие римское гражданство жителям отдельных латинских колоний; специальные государственные акты, присваивающие римское гражданство отдельным латинам.В соответствии с законом Юлия (90 г. до н.э.) все латины, живущие в Италии, получили права римского гражданства. В 212 г. в результате предоставления римского гражданства всем жителям Империи латины как особая категория физических лиц исчезает. Перегрины - жители включенных в состав Римского государства завоеванных территорий, не обращенные в рабство, но не получившие римского или латинского гражданства. В древнейшую эпохуперегрины считались бесправными. Однако со временем они были признаны правоспособными по системе права народов, которое с течением времени вытеснило узконациональное цивильное право.Перегрины имели гражданскую правоспособность, по объему и содержанию отличающуюся от правоспособности римских граждан.Обладали правом участвовать в семейных и гражданских правоотношениях, но специфические римские институты (правильный брак, манципация) им были недоступны. Для расторжения частно-правовых споров перегринов был учрежден особый магистрат-перегринский претор. В 212 г. Император Каракалла предоставил перегринам права римского гражданства. 4.4. Правовое положение рабов и вольноотпущенников Рабы на протяжении всей истории Римского государства были не субъектами, а объектами права и включались как орудия и скот в категорию вещей.Положение раба как объекта права исключало наличие публичных прав и обязанностей (не служили в армии, не платили налогов).В частном праве раб был лишен правоспособности. Он выступал как объект права собственности, залога, мог быть предметом обязательств купли-продажи, мены, дарения. Если раб причинял ко-му-либо имущественный ущерб, то его господин был обязан либо возместить этот ущерб, либо выдать раба потерпевшему для отработки.Юридическая конструкция, согласно которой раб являлся не более чем объектом юридических действий, сохранялась в течение всей эпохи развития римского права. Вместе с тем, жизнь вносилаопределенные коррективы в это правило. Рост товарно-денежных отношений привел к определенному признанию личности раба. Во-первых, некоторые рабы стали наделяться имуществом (пекулием). Пекулий - часть имущества, выделяемая из общего имущества рабовладельца в управление раба.Во-вторых, за рабами была признана способность вступать в имущественные сделки в интересах господина, то есть при условии, что получаемые в их результате приобретения принадлежат господину. Кроме того, рабы имели право требования платежей по сделкам, но без обеспечения иском и только после освобождения.Некоторые требования по сделкам, заключаемым рабом, переходили на господина, но только в пределах стоимости имущества, выделяемого рабу в управление (стоимость пекулия). Если же раб назначался выполнять определенные функции (например, работал приказчиком), то ограничение суммой пекулия не действовало в пределах определенных ему хозяином функций. Правовая форма освобождения рабов из рабства называлась манумиссией.Вольноотпущенники - это освобожденные актом манумиссии рабы. Либерты имели пожизненно ограниченную правоспособность в публичном и частном праве. Правовой статус вольноотпущенников зависел от того, кто отпустил их на волю. Только квиритская манумиссия приобщала вольноотпущенников к римским гражданам.В области частного права специальные ограничения правоспособности вольноотпущенников заключались главным образом в запрете на вступление в брак со свободнорожденным (до Августа), атакже в запрещении брака вольноотпущенника с лицом сенаторского звания (до Юстиниана). Кроме того, либерт находился в зависимости от бывшего господина (патрона).Институт патроната (клиентелы) - основа взаимоотношений либерта (клиента) со своим бывшим господином (патроном).Клиентельные обязанности вольноотпущенников:- оказывать услуги патрону;- выплачивать алименты патрону, если он в этом нуждался;- передавать бывшему господину имущество по наследству, а если он умер - его сыну и ближайшим родственникам;- предоставлять подарки в знак признательности за свое освобождение.В случае особой неблагодарности (предательство патрона, отказ в помощи патрону) либерт мог быть снова обращен в рабство. 4.5. Правовое положение колоновКолоны – категория зависимых людей, появившихся в эпоху империи. Колонами называли арендаторов земли, формально свободных, но экономически зависимых от землевладельцев и государства. Становление и развитие института колоната относился к ІІІ в. В этот период в условиях уменьшения притока рабов, невыгодности рабского труда наглядно проявились преимущества обработки землипутем сдачи ее мелких участков в аренду с возложением на арендатора обязанности обрабатывать землю собсвенника.Колоны относились к категории лиц, обладающих status libertatis; имели право на личное имущество; право на вступление в брак; право на совершение сделок; право на обращение с иском о защите имущественных прав; право на получение в собственность плодов и собранного урожая с чужого земельного участка.Долговая зависимость от арендодателей, а также налоговая политика государства (обложение колонов натуральной податью) постепенно привели к тому, что фактическое бесправие колонов стало превращаться в юридическое.В 4 в. закон запретил продавать земельные участки без обрабатывающих их колонов. Если колон самовольно покидал земельный участок, он должен был принудительно возвращен обратно. В результате колоны из свободных людей превратились в крепостных. При этом колон прикреплялся к земле не только лично: потомки его также приобретали статус колона. 4.6. Правовое положение юридических лицЮридические лица - объединения граждан (корпорации, союзы), которые обладали правоспособностью.В хозяйственной жизни Рима юридические лица значительной роли не играли, ибо господствующее в стране натуральное хозяйство еще не вызывало необходимости в длительных объединениях граждан. Понятие юридического лица не было известно в римском праве. Римские юристы ограничивались признанием факта принадлежности прав и обязанностей различным организациям, имеющим самостоятельное существование. Кроме того, в римском праве достаточно четко была выражена мысль об обособлении имущества организации от имущества отдельных лиц.Правоспособность юридических лиц обладала определенным своеобразием. Так, юридическое лицо являлось носителем не только имущественных, но и некоторых личных прав (патронат над вольноотпущенниками). В области имущественных прав юридические лица могли приобретать и отчуждать имущество, вступать в сделки, получать наследство по завещанию и в некоторых случаях по закону. При этом организации были лишены возможности завещать принадлежащее им имущество.Понятие органа юридического лица в римском праве отсутствовало. Поэтому все сделки юридическое лицо осуществляло через своих представителей (физических лиц).Первые корпорации создавались свободно, их члены могли принять любой устав, не нарушающий публичные законы (согласно Законам 12 Таблиц). С укреплением императорской власти свободаобразования юридических лиц была ограничена. Товарищества и корпорации не могли создаваться в явочном порядке, существовал строго разрешительный порядок создания юридических лиц. Разрешение давалось императором либо сенатом. Первыми получили права юридических лиц городские общины (муниципии). Указанным общинам римское государство предоставляло самоуправление и хозяйственную самостоятельность. Существовали также латинские и перегринские общины.К частным корпорациям относились религиозные корпорации, корпорации служителей магистрата, похоронные корпорации, коллегии ремесленников и т.д.Правовое положение корпораций характеризовалось:Во-первых, наличием гражданско-процессуальной правоспособности;во-вторых, наличием имущества, обособленного от имущества членов корпорации;в-третьих, определением объема ответственности корпорации ее имуществом;в-четвертых, продолжением юридического существования корпорации при выходе из нее отдельных лиц.Благотворительные учреждения (богадельни, больницы) по статусу приравнивались к корпорациям.От корпораций необходимо отличать товарищества (например, союзы налоговых откупщиков):а) в товариществе у каждого из членов имелась доля в имуществе, которая при выбытии выделялась ему; в свою очередь, в корпорации все имущество принадлежало объединению, выбывший член неимел права требовать долю в имуществе;б) смерть одного из участников товарищества или его выход из состава товарищества влекли прекращение товарищества как объединения; в свою очередь, смерть одного из участников корпорации никакого влияния на существование корпорации не оказывало, за исключением случая, когда число членов становилось меньше установленного законом минимума;в) присоединение к членам товарищества нового лица означало образование нового товарищества, в то время как вступление в корпорацию новых членов не влияло на правовое положение объединения.Государственная казна (фиск) - юридическое лицо, имеющее особую правовую форму, так как фиск принадлежал не всему римскому народу, а принцепсу, который олицетворял римское государство в его частных сделках. Имущество фиска управлялось специальным должностным лицом.Христианская церковь вследствие принятия христианства в качестве государственной религии признавалась особым юридическим лицом, отличным от составляющих ее верующих (Миланский эдикт313 г.). Церковное имущество имело самостоятельный режим. Раздел 5. СЕМЕЙНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ5.1. Брак и семья по Римскому праву Агнатская семья - основана на подчинении всех членов семьи власти одного домовладыки.Когнатская семья - основана на родстве по крови.В древнейший период семьи в Риме были агантскими. По мере развития экономических отношений и ослабления патриархальных устоев получало все большее значение родство по крови. Агнатская семья постепенно была вытеснена когнатской. Cum manu - брак, устанавливающий власть мужа над женой.Sine manu - брак, не порождающий власти мужа над женой.Брак Cum manu был более древней формой брака, он мог заключаться только между квиритами. Заключение этого брака требовало совершения определенных обрядов, это был акт строго формальный. Брак Sine manu рассматривался как некоторое фактическое состояние: с ним связывались определенные юридические последствия, но для того, чтобы эти последствия возникли, достаточно было простого вступления жены в дом мужа. Заключение этого брака было актом неформальным. Ius conubii- право лица вступать в законный брак, при котором дети получали права римского гражданства, а отцу принадлежала власть над детьми. Свойственниками являются: супруг и родственники другого супруга (жена и братья мужа будут свойственниками).Родство в Риме определялось по линиям и степеням. Лица, происходящие одно от другого (отец и дочь, внук и дед), назывались родственниками по прямой линии. Родственники по прямой линии, происходящие от данного лица, назывались его нисходящими родственниками (сын, внук, правнук). Прямые родственники, от которых произошло данное лицо, назывались его восходящими родственниками (отец, дед, прадед). Лица, происходящие не одно от другого, а от общего предка, назывались родственниками по боковой линии (братья, сестры, дядя и племянник).Степень родства определяется числом рождений, устанавливающих родство двух данных лиц (дед и внук - родственники второй степени, двоюродные братья - четвертой).В республиканский период для мужчин в Риме допускалось наряду с законным браком с одной женщиной состоять в конкубинате с другой.Конкубинат - разрешенное законом постоянное сожительство мужчины и женщины, не отвечающее требования законного брака.Рассматривался он как неполноценный› брак и мог иметь место при отсутствии ius conubii.Конкубина не разделяла социального положения мужа, дети от конкубины не подлежали отцовской власти, хотя обладали некоторыми наследственными правами, а также могли быть узаконены отцом. 5.2. Личные и имущественные отношения между супругами Личные и имущественные отношения между супругами зависели от формы брака.Особую регламентацию имело приданое - имущество, предоставляемое мужу женой, ее домовладыкой или иным лицом, для облегчения материальных затруднений совместной жизни.Правовой режим приданого также зависел от формы брака.В период абсолютной монархии сложился обычай, по которому муж, получая приданое, со своей стороны также делал вклад в семейное имущество в форме дарения в пользу жены. Вначале это дарение совершалось до брака (т.к. дарения между супругами были запрещены) и поэтому называлось предбрачным даром. Император Юстиниан разрешил совершать это дарение и во время брака, поэтому его стали называть дарение ввиду брака. По размеру это имущество обычно соответствовало приданому. Во время брака оно оставалось в собственности и управлении мужа, в случае развода по вине мужа, оно переходило к жене. В брачном контракте обычно предусматривалось право жены требовать выдачи этого имущества также в случае смерти мужа. 5.3. Правоотношения родителеи и детейОтношения между матерью и детьми зависели от формы брака родителей. Для отношений отца с детьми было безразлично, в каком браке он состоял. Дети всегда находились под его властью. Над детьми, рожденными вне брака, отцовская власть могла устанавливаться путем легитимации (узаконения). Легитимация допускалась только в отношении детей, рожденных от конкубината. Отцовская власть над чужими детьми могла быть установлена усыновлением. Arrogatio применялось при усыновлении лиц а, не находившегося под властью домовладыки. Adoptio - при усыновлении лица, находившегося под властью другого домовладыки. По закону Юстиниана Arrogatio осуществлялось путем получения императорского рескрипта, а Adoptio - путем занесения в судебный протокол соглашения прежнего домовладыки, усыновляемого с усыновителем в присутствии усыновляемого. В древнейший период дети, независимо от возраста, полностью принадлежали отцу как рабы и иное имущество. Отец мог их продать в рабство (на определенное время) и даже убить. С распадом патриархальной семьи и укреплением государства власть отца была смягчена. Дети должны были с уважением относиться к родителям: они не могли предъявлять к ним порочащие иски, а также вступать в брак без согласия родителей. Родители и дети были обязаны в случае необходимости предоставлять друг другу алименты.Подвластные дети могли совершать сделки от своего имени, но все права по этим сделкам возникали у домовладыки, обязанностей же по таким сделкам у домовладыки не возникало, а у самого подвластного не было имущества, которым он мог бы отвечать по сделкам. Такое положение сдерживало развитие гражданского оборота, поэтому домовладыки стали выделять часть имущества в управление и пользование подвластным детям. Это имущество получило название - пекулий. Собственником пекулия оставался домовладыка.Подвластный мог совершать сделки и нести по ним ответственность в пределах стоимости пекулия.В случае совершения подвластными правонарушения, потерпевшему предоставлялся специальный ноксальный иск, по которому домовладыке предоставлялось право выбора: возместить ущерб иливыдать подвластного для отработки причиненного вреда.Эманципация - освобождение подвластного от власти домовладыки по воле домовладыки и с согласия подвластного. Эманципация могла быть отменена ввиду неблагодарности эманципируемого в отношении прежнего домовладыки. Раздел 6. Вещные праваПонятие вещных и обязательственных прав. Вещные права - когда носитель этого права может воздействовать непосредственно на вещь, т.е. когда предметом чьего-либо права является сама вещь.Поскольку объектом вещного права является индивидуально-определенная вещь, на которую может посягнуть любой человек, вещное право защищается иском против всякого нарушителя, которыйим не оказался, т.е. вещное право пользуется абсолютной защитой.Обязательственное право - когда у субъекта нет непосредственного права на вещь, а только есть право требовать от другого лица предоставления вещи.Обязательственное право заключается в праве управомоченного лица требовать от обязанных лиц совершения определенных действий, поэтому нарушителем обязательственного права может бытьтолько конкретное, заранее известное лицо, и только к этому обязанному лицу может быть предъявлен иск. Защита обязательственных прав получила название относительной. 6.2. Владение и держаниеВладение – фактическое обладание вещью, соединенное с намерением лица относится к вещи как к своей. Владение устанавливалась с того момента, когда у лица соединялись предмет владения и владельческая воля, т.е. намерение относиться к вещи как к своей. Законное владение - основанное на праве (владение собственника)Незаконное владение - когда фактический владелец не имеет права на вещь (вор).Добросовестное владение - когда владелец не знает и по обстоятельствам дела не должен знать, что он не имеет права владеть вещью (лицо купило вещь у вора, но полагало, что покупает ее у собственника).Недобросовестное владение - когда лицо знает или по обстоятельствам дела должно знать, что не имеет права владеть вещью, но тем не менее ведет себя так, как будто вещь принадлежит ему (вор).Производное владение - это случай, когда в силу особых причин владельческая защита предоставлялась лицам, которых по общим правилам римского права нельзя было признать владельцами (залогодержатель). Владение в Риме защищалось интердиктами. Особенностью защиты владения в Риме было то, что в судебном процессе о защите владения не только не требовалось доказательства права не данную вещь, но даже не допускалась ссылка на такое право.Чтобы получить защиту владения, достаточно было установить факт владения и факт его нарушения. Поссесорная защита – построена на выяснении одних только фактов владения и его нарушения, вне зависимости от вопросе о праве на владение данной вещью.Петиторная защита - защита прав, требующая доказательств наличия у данного лица права на вещь. Держание - фактическое обладание вещью, без намерения относиться к ней как к своей (арендатор).Объем правомочий держателя определялся соглашением с собственником. Держание, в отличие от владения, не пользовалось самостоятельной защитой. Держатель вещи мог получить защиту только через собственника вещи. 6.3. Понятие права собственностиКлассическое римское право рассматривало собственность как неограниченное и исключительное правовое господство лица над вещью, как право, свободное от ограничений по самому своему существу и абсолютное по своей защите.Главным объектом права собственности являются вещи - предметы материального мира, которые могут удовлетворять какие-либо потребности людей.Манципируемые вещи - наиболее ценные и необходимые в хозяйстве вещи: земельные участки, рабы, рабочий скот. Право собственности на них передавалось при совершении специального обряда - манципации.Неманципируемые вещи - все остальные вещи.Телесные вещи - конкретные, материальные вещи (стол, дом и т.д.).Нетелесные вещи - право требования по обязательствам.Вещи, изъятые из оборота, - вещи, которые не могли быть предметом частного права и распоряжения (яды, запрещенные книги, храмы, крепости, театры и т.д.).Вещи, находящиеся в обороте, - все остальные вещи, за исключением тех, которые специальным законом или по обычаю изъяты из оборота.Единичные вещи - которые имеют ценность каждая сама по себе (щит, меч и т.д.).Совокупность вещей - которые имеют ценность вместе взятые (коллекция).Главная вещь - основная (картина).Принадлежность - вещь, которая призвана обслуживать главную вещь (рама к картине).Вещи, определяемые родовыми признаками - которые инди-видуализируются в гражданском обороте путем указания на их меру, число и вес (зерно, молоко, мука). Вещи индивидуально определенные - единственные в своем роде (картина или скульптура определенного автора) либо вещи, выделенные субъектами правоотношения из массы однородных вещей (мешок пшеницы, конкретная лошадь и т.д.).Вещи движимые - могут быть перемещены без ущерба для их у хозяйственного назначения (одежда, оружие). Вещи недвижимые - земля и все, что с ней прочно связано (строения, насаждения, водоем).Вещи делимые - могут быть разделены на части без ущерба для их хозяйственного назначения (хлеб, масло, молоко).Неделимые вещи - в случае раздела на части утрачивают свое хозяйственное значение и не могут использоваться по прежнему назначению (повозка, щит).Плоды - увеличение имущества собственника в результате естественного развития вещи (фрукты, овощи, приплод животных). Доходы - увеличение имущества собственника в результате его использования в гражданском обороте (арендная плата, % по договору займа). Потребляемые вещи - прекращают свое существование после однократного использования (сырье, топливо, продукты питания)Непотребляемые вещи - могут использоваться многократно (одежда, мебель) 6.4. Содержание права собственности Ius utendi - право пользования вещью, т.е. возможность извлекать из вещи ее полезные свойства.Ius fruendi- право получать от вещи плоды и доходы.Ius abutendi- право распоряжаться вещью, т.е. возможность решать юридическую судьбу вещи: продать, завещать, выбросить.Ius possidendi - право владеть вещью, т.е. возможность фактического обладания вещью, с намерением относиться к ней как к своей.Ius vindicandi - право истребовать вещь от любого лица. Перечень данных правомочий не является исчерпывающим, т.к. римские юристы считали, что собственник имеет право делать со своей вещью все, что прямо не запрещено законом. Вместе с тем, закон устанавливал и некоторые ограничения права собственности.Так, по Законам 12 Таблиц собственник земли обязан был допускать на свой участок соседа (через день) для сбора плодов, упавших с соседнего участка. 6.5. Виды собственности Государственная собственность - имущество, принадлежавшее государству (земельные участки, крепости, рабы и т.д.).Общинная собственность - имущество, принадлежавшее отдельным общинам (земельные участки, скот и т.д.).Частная собственность - имущество, принадлежавшее физическим и юридическим лицам (любые вещи не изъятые из оборота),Квиритская собственность - могла принадлежать только полноправным римским гражданам -квиритам. Объектом ее могли быть любые не изъятые из оборота вещи.Собственность перегринов - принадлежала иностранцам и другим свободным лицам, не имевшим прав римского гражданства. Их права защищались эдиктом перегринского претора при помощи фиктивных исков, в которых за этими лицами воображалось свойство римского гражданина.Провинциальная собственность - устанавливалась на земли провинций, завоеванных Римом. Она отличалась от квиритской тем, что с провинциальных земель в пользу казны взыскивался особый на-лог. Права провинциальных собственников защищались по системе ins genrium.Преторская (бонитарная) собственность - имущество, которое признавалось собственностью граждан на основании преторских исков.Общая собственность - вещь принадлежит нескольким лицам совместно. Субъекты права общей собственности называются сособственниками. Римские юристы считали, что каждый из сособственников имеет долевое право собственности на всю вещь в целом, т.к. каждому сособственнику принадлежит не доля вещи, а доля права на всю вещь в целом. Владение, пользование и распоряжение общей собственностью осуществлялось всеми сособственниками совместно. Любые изменения вещи или права на нее допускались только с общего согласия всех сособственников. Каждый из участников общей собственности мог в любой момент потребовать выдела своей доли или раздела общей собственности. При выделе - заинтересованное лицо получало свою долю имущества (в натуральном или денежном выражении), а общая собственность других участников продолжала существовать, а при разделе - каждый из сособственников получал свою долю и общая собственность прекращалась. 6.6. Приобретение права собственности Факты, с наступлением которых у лиц возникает право собственности, называются способами приобретения прав собственности.Первоначальные способы – при которых права приобретателя устанавливаются впервые или независимо от прав предшествующего собственника на данную вещь.Захват бесхозяйственной вещи – в Римском праве существовало правило, что вещь, не изъятая из оборота, но не имеющая собственника, поступает в собственность того, кто первым ее захватит с намерением присвоить себе. Таким способом можно было приобрести право собственности на вещи, которые вообще не имели собственника (дикие животные, рыбы в реке и т.д.), а также на вещи, выброшенные собственником.Приобретательная давность - способ приобретения права собственности, при котором собственником признается лицо, фактически провладевшее вещью в течение установленного законом срока и при наличии определенных условии.Спецификация - переработка одной вещи в другую. Если материал и труд по его переработке принадлежали одному лицу, то право собственности на созданную вещь во |